ע”פ 5529/12 – אהרון אוהב ציון,בנימין רביזדה,דור חן מסחר בע”מ נגד מדינת ישראל
1
ע"פ 5957/12 |
ע"פ 6106/12 |
|
לפני: |
|
|
כבוד השופט י' דנציגר |
|
כבוד השופט נ' הנדל |
המערערים בע"פ 5957/12 והמשיבים בע"פ 6106/12: |
אהרון אוהב ציון
1. בנימין רביזדה 2. דור חן מסחר בע"מ |
|
נ ג ד |
המשיבה בע"פ 5529/12 ובע"פ 5957/12 והמערערת בע"פ 6106/12: |
מדינת ישראל |
ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו מיום 30.05.2012 בת"פ 40183/02 שניתן על ידי כבוד השופט א' שהם |
תאריך הישיבה: |
ה' בשבט התשע"ד |
בשם המערער בע"פ 5529/12: |
עו"ד דוד יפתח; עו"ד דן ענבר |
בשם המערערים בע"פ 5957/12: |
עו"ד יעקב וינרוט; עו"ד עמית חדד; עו"ד דן ביין; עו"ד יצחק בן-אשר; עו"ד עבד אלעזיז אבראהים |
בשם המשיבה בע"פ 5957/12 ובע"פ 5529/12 והמערערת בע"פ 6106/12: |
עו"ד אבי וסטרמן; עו"ד יורם הירשברג |
2
שלושה ערעורים על הכרעת דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (כבוד השופט א' שהם) מיום 18.4.2012 ועל גזר דינו מיום 30.5.2012, שניתנו בעניינם של בנימין רביזדה ושתי חברות שהיו בשליטתו - "דור חן מסחר בע"מ" ו-"ד.ח.ע. בר בע"מ" (המערערים בע"פ 5957/12 להלן בהתאמה: רביזדה, דור-חן ו-החברות) ובעניינו של אהרון אוהב-ציון (המערער בע"פ 5529/12 להלן: אוהב ציון), בגין מעורבותם בפרשה שזכתה לכינוי "פרשת הבנק למסחר", וכן בגין עבירות נוספות.
הרקע העובדתי
1. הערעורים שבפנינו הינם מספיחיה של מעילת הענק בבנק למסחר בע"מ (להלן: הבנק למסחר או הבנק) אשר נחשפה בשלהי חודש אפריל שנת 2002, כאשר אתי אלון (להלן: אתי), סגנית מנהלת מחלקת ההשקעות בבנק, הסגירה עצמה למשטרת ישראל. עובדות המקרה נדונו בהרחבה בהליכים הפליליים שנוהלו בעניינם של המעורבים השונים בפרשה (ראו: ת"פ 40182/02 מדינת ישראל נ' אלון (5.3.2003); ע"פ 7075/03 אלון נ' מדינת ישראל, פסקאות 3 ו-4 לפסק דינו של כב' השופט א' א' לוי (2.8.2006) (להלן: עניין אלון); ע"פ 7304/03 אביגדור מקסימוב נ' מדינת ישראל (26.6.2006)), אך מן הראוי לשוב ולסוקרן בקצרה.
אתי אלון עבדה בבנק למסחר משנת 1990 ובין השנים 1997 - 2002 גנבה כרבע מיליארד ש"ח מכספי לקוחות הבנק. בחקירת המשטרה התברר כי אתי ביצעה את הגניבה על מנת לממן את פעילות ההימורים של אחיה, עופר מקסימוב (להלן: עופר), שניהל חנות ירקות בחולון ובמקביל הימר על סכומי כסף גדולים בישראל ובחו"ל. על מנת לממן את תחביבו היקר התקשר עופר עם אנשי "השוק האפור" ובהם המערערים, רביזדה ואוהב ציון, וכן אילן אבוזמיל (להלן: אבוזמיל). אתי, שסייעה לאחיה עוד בטרם החלה למעול בכספי הבנק, מסרה לו המחאות משוכות על חשבונה בבנק כדי שישמשו לו כביטחונות להלוואות שקיבל למימון הימוריו. משלא פרע עופר את אותן ההלוואות הציגו נושיו את ההמחאות הללו לפירעון וכתוצאה מכך הצטברה בחשבונה של אתי יתרת חובה שהגיעה כדי מאות אלפי שקלים.
3
המחסור בכסף ותחינותיו של עופר שטען כי הוא נתון בסכנת חיים הובילו את אתי להתחיל למעול בכספי הבנק והיא עשתה כן בדרכים שונות. בשלב הראשון, הייתה אתי מושכת כספים מחשבונות לקוחות הבנק ומפקידה אותם בחשבונה האישי ששימש כחשבון ביניים להעברת הכספים לעופר ולנושיו. זאת לאחר שהזינה במחשבי הבנק מידע כוזב אודות הפעילות בחשבונותיהם של אותם הלקוחות. בנוסף, הייתה אתי מושכת המחאות בנקאיות לפקודת לקוחות שונים ומחתימה עליהן את מורשי החתימה בבנק, אותם שכנעה כי ההמחאה הוצאה לבקשתו של הלקוח. ההמחאות הועברו על ידי אתי לאביה, אביגדור מקסימוב (להלן: אביגדור) ולעופר וחתימת ההיסב של הלקוח זויפה על גבי ההמחאה, על מנת שיראה כאילו ההמחאה הוסבה כדין. עופר ואביגדור היו פודים את ההמחאה ב"שוק האפור" ואתי הייתה מפקידה את הכספים בחשבונה. לאחר שמנהליה העירו לה על ריבוי התנועות בחשבונה ועל היקפן, עברה אתי לשיטת פעולה אחרת אשר באמצעותה נגנבו מרבית הכספים מלקוחות הבנק (כ-215 מליון ש"ח). אתי הכינה המחאות בנקאיות שנמשכו לפקודת לקוחות שונים בבנק וכן לפקודת שמות פיקטיביים שבדתה מליבה. היא שידלה במרמה את מורשי החתימה בבנק לחתום על ההמחאות וכפי שיפורט בהרחבה בהמשך הדברים המחאות אלה הגיעו לידי נושיו של עופר ונפדו או נסחרו ב"שוק האפור" לאחר שחתימת ההיסב בהן זויפה. כמו כן, ביצעה אתי העברות בנקאיות של כספים מחשבונותיהם של לקוחות בבנק ישירות לחשבונותיהם של אנשים שונים ובהם נושיו של עופר בשוק האפור. בגין עבירות אלו הועמדו כאמור אתי, עופר ואביגדור לדין פלילי והורשעו בשורה של עבירות אשר בגינן נגזרו על אתי ועופר שבע עשרה שנות מאסר ועל אביגדור שש שנות מאסר.
2. פרט להליכים הפליליים שננקטו נגד אתי, עופר ואביגדור הצמיחה מעילת הענק בבנק למסחר שורה של הליכים פליליים נוספים אשר יפורטו להלן:
4
א. בת"פ 40289/04 (בית המשפט המחוזי תל-אביב, כב' השופט ד' רוזן) (להלן: עניין גילקרוב) הועמדו לדין גיל גילקרוב (להלן: גילקרוב), בן דודם
של אתי ועופר, יחד עם מיכאל מזרחי, מאיר בלס ופנחס פטרקצישוילי (להלן: בלס ו-פטרקצישוילי בהתאמה). הם הואשמו
בקשירת קשר עם אתי ועופר לגנוב כספים מהבנק למסחר ובגניבת כספים מהבנק. כמו כן
הואשמו גילקרוב בלס ופטרקצישוילי בזיוף בנסיבות מחמירות של חתימות היסב על גבי
המחאות בנקאיות של הבנק למסחר וכן בעבירות שונות לפי
5
ב. בת"פ 40193/02 (בית המשפט המחוזי בתל-אביב, כב' השופט ז' כספי) הועמד
לדין אבוזמיל (להלן: עניין אבוזמיל), ויוחסה
לו שותפות בגניבת כ-14.5 מליון ש"ח לפחות מתוך כספי המעילה, כמבצע בצוותא עם
אתי ועופר. כמו כן, יוחסו לאבוזמיל זיוף חתימות היסב של לקוחות הבנק על גבי 22
המחאות בנקאיות ועבירה של עשיית פעולה ברכוש אסור, לפי סעיף
ג. ספיח נוסף לפרשת המעילה הוא ההליך הפלילי (ת"פ 11307/03; בית משפט
השלום בתל אביב) שננקט נגד עמרם נסריאצ'י (להלן: נסריאצ'י). נסריאצ'י
שימש בעברו כמנהל סניף בנק ופעל בשירות רביזדה לארגון קבוצות מהמרים ופתיחה וניהול
חשבונות כיסוי. נסריאצ'י הורשע בעבירה של שיבוש מהלכי משפט לפי סעיף
6
ד. כמו כן, הועמדו לדין פלילי מיכאל קטאשווילי, עובד של רביזדה (להלן: קטאשווילי), יוסי דבוש, מאיר דבוש ויוסי רביזדה (ת"פ 4353/02; בית משפט השלום בתל אביב) (להלן: עניין קטאשווילי). ארבעת הנאשמים הללו הורשעו אף הם בעבירה של שיבוש מהלכי משפט, בגין ניסיון להעלים מסמכים, חותמות ופנקסי חשבונות של חברת דור-חן מפני חוקרי המשטרה ורשויות המס. קטאשווילי הורשע בנוסף ב-114 עבירות של זיוף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר בנסיבות מחמירות, ב-114 עבירות של שימוש במסמך מזויף, וב-114 עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, וזאת בגין זיוף חתימות היסב על גבי 15 המחאות בנקאיות של הבנק למסחר בסכום כולל של 5.5 מליון ש"ח שהוכנו על-ידי אתי אלון, ובגין הוספת שמות של נפרעים בדויים וזיוף חתימות היסב על גבי 99 שיקים, שאליהם נוסיף ונתייחס בהמשך, אותם מסר אבוזמיל לרביזדה. בית משפט השלום גזר על קטאשווילי 15 חודשי מאסר לריצוי בפועל, ועל יתר הנאשמים עונשי מאסר הנעים בין שישה חודשי מאסר על תנאי לחמישה חודשי מאסר בפועל. ערעור שהגישו קטאשווילי ומאיר דבוש על הרשעתם ועל חומרת העונש נדחה על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב (ע"פ 70059/04).
3. כתב האישום שהוגש בחודש יוני 2002 נגד רביזדה,
החברות ואוהב ציון, הוא חוליה נוספת בשרשרת ההליכים הפליליים שהצמיחה פרשת המעילה
בבנק למסחר ובגרסתו האחרונה לאחר התיקון שהוכנס בו ביום 11.1.2007, כלל כתב האישום
שנים עשר אישומים בהם יוחסו לרביזדה, לחברות ולאוהב ציון שורה של עבירות ובהן:
ניהול בתי קזינו, קשירת קשר עם אתי ועופר לביצוע הגניבה מהבנק, שותפות בגניבה על
ידי עובד, זיוף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר בנסיבות מחמירות, שימוש במסמך
מזויף, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, שיבוש מהלכי משפט, סחיטה באיומים, עבירות
על
7
בהכרעת הדין אשר ניתנה ביום 18.4.2012 זוכו
רביזדה ואוהב ציון מקשירת קשר לביצוע הגניבה וכן משותפות למעשי הגניבה. כמו כן,
זוכה רביזדה מעבירה של שיבוש מהלכי משפט שיוחסה לו ומחלק מעבירות המס שיוחסו לו
ולחברות. אוהב ציון זוכה גם מהעבירה של סחיטה באיומים שיוחסה לו. לעומת זאת,
הורשעו רביזדה ואוהב ציון בעבירה של קבלת נכסים שהושגו בפשע לפי סעיף
4. ואלה עיקר פרטיה ונימוקיה של הכרעת הדין:
האישום הראשון והשני ייחסו לרביזדה ואוהב ציון החזקה וניהול של בתי קזינו שונים בישראל. בעניין זה, קיבל בית המשפט המחוזי את טענת המדינה וקבע כי רביזדה אכן החזיק בית קזינו בליפתא, כי היה מעורב "עד צוואר" בניהולו, מימן את פעילותו ואף קיבל לידיו את הרווחים שהופקו במקום. אשר לאוהב ציון מצא בית המשפט המחוזי כי הוכח שהיה מעורב בניהול בית קזינו במבשרת ציון עם קבוצת עבריינים המכונה "הקבוצה הירושלמית". ממצא זה התבסס בעיקרו על תמלילי האזנות סתר שבוצעו לשיחות שקיים אוהב ציון עם איציק בר-מוחא (אחד מחברי "הקבוצה הירושלמית") מהן עלה כי אוהב ציון היה שותף בניהול בית הקזינו האמור וכן על ראיות נוספות ובהן עדויות ישירות של מהמרים במקום. אשר לשני בתי הקזינו האחרים שבניהולם הואשם אוהב ציון סבר בית המשפט כי לא הוברר די הצורך כמה בתי קזינו ניהל אוהב ציון וחרף החשד כי אוהב ציון ניהל יותר מבית קזינו אחד, קבע בית המשפט כי יש להרשיעו בהקשר זה בעבירה אחת בלבד.
באישום השלישי יוחסה לרביזדה ולאוהב ציון מעורבות ישירה ומשמעותית בפרשת המעילה בבנק למסחר והוא כלל את הטענות המרכזיות שהופנו כנגד רביזדה ואוהב ציון לפיהן הם קשרו קשר עם אתי, עופר ואביגדור, לגנוב את כספי הבנק ואף השתתפו במעשי הגניבה עצמם. רביזדה, כך נטען, גנב בין השנים 1997 – 2002 לפחות כ-144 מליון ש"ח מכספי הבנק, תוך שהוא "מעמיד את עובדיו ואת חשבונות הבנק שבשליטתו לביצוע המשימה האמורה" (סעיף 13 לכתב האישום) ולאוהב ציון, יוחסה גניבה של כ-47.8 מליון ש"ח מכספי הבנק. כמו כן יוחסו להם באישום זה עבירות הזיוף והמרמה.
8
כפי שכבר צוין, זיכה בית המשפט המחוזי את רביזדה ואוהב ציון מן העבירות באישום השלישי שייחסו להם מעורבות ישירה בפרשת המעילה בבנק. בית המשפט המחוזי קבע כי לא הוצגו בהקשר זה ראיות ישירות או נסיבתיות המלמדות על קיומו של קשר מוקדם בין אתי אלון לרביזדה ואוהב ציון, לביצוע עבירת גניבה או מעילה בכספי לקוחות הבנק למסחר. עוד נקבע כי אתי אלון פעלה בחשאיות רבה ובמסתרים, ולא שיתפה גורמים אחרים במעשיה, לבד מבני משפחתה הקרובים, שאף הם לא היו מודעים לשיטת הפעולה העבריינית שבה נקטה. אשר לטענה כי רביזדה ואוהב ציון היו שותפים בביצוע עבירת הגניבה על-ידי עובד, כמבצעים בצוותא, בית המשפט קבע כי לא הונחה תשתית ראייתית, ישירה או נסיבתית, המלמדת כי רביזדה ואוהב ציון היו שותפים מלאים לאתי אלון ולעופר מקסימוב בגניבת הכספים מהבנק למסחר. בית המשפט הוסיף והבהיר כי לא שוכנע שרביזדה או אוהב ציון ידעו, באופן פוזיטיבי, על מעשיה הפליליים של אתי אלון ואף אם התעורר בליבם חשד כי מדובר בכספים שנגנבו מהבנק למסחר, אין להסתפק בכך על-מנת להרשיעם בביצוע עבירה כמבצעים בצוותא. למעלה מן הצורך ציין בית המשפט כי אין לראות ברביזדה ואוהב ציון כ"מסייעים" לגניבת הכספים שכן הם לא מילאו תפקיד עזר בביצוע העבירה ולא אפשרו למבצע העיקרי את השלמתה. לפיכך, כאמור, החליט בית המשפט קמא לזכות את רביזדה ואוהב ציון מעבירות קשירת הקשר לביצוע פשע וגניבה על ידי עובד שיוחסו להם בכתב האישום (העבירה של גניבה על ידי מורשה נמחקה עוד קודם לכן בהחלטה מיום 11.7.2007).
5. עם זאת, החליט בית המשפט המחוזי להרשיע את
השניים בעבירה של קבלת נכסים שהושגו בפשע לפי סעיף
9
בית המשפט סקר בהכרעת הדין את הפעילות העסקית של אוהב ציון ורביזדה וציין כי רביזדה ניהל במשך שנים עסקי ניכיון שיקים ומתן הלוואות חוץ בנקאיות, כי הוא זכה לכינוי "מלך השוק האפור" ונתפס כמי שמנהל "מעין בנק" בסדר גודל בינוני. עוד ציין בית המשפט כי משנת 1999 עד לחודש אפריל 2002 הגיע מחזור עסקיו לסכום העולה על 4.2 מיליארד ש"ח. רביזדה, כך קבע בית המשפט המחוזי, קיבל לידיו מאז סוף שנת 1997 ועד מעצרו ביום 26.4.2002, כ-350 המחאות בנקאיות של הבנק למסחר שנמשכו לטובת נפרעים שונים בסכום העולה על 144 מיליון ש"ח. כמו כן, הועבר לחשבונות בנק בשליטתו של רביזדה סכום כולל של שני מליון ש"ח בשתי העברות בנקאיות מחשבונות שנוהלו בבנק למסחר. אשר לאוהב ציון ציין בית המשפט כי הוא הקים חברה שעיסוקה ניכיון שיקים ובנוסף היו בבעלותו שתי חנויות ברמת אביב ג'. אוהב ציון הלווה כספים רבים לעופר, ואף שחובותיו של עופר הלכו ותפחו הוא הוסיף והלווה לו כספים. במסגרת קשריו של אוהב ציון עם עופר, קיבל אוהב ציון באמצעות אתי אלון כ-48 מיליון ש"ח, מרבית הסכום בהמחאות בנקאיות וחלקו בעשרים ושמונה העברות בנקאיות.
בנתחו את יסודותיה של העבירה שבסעיף
בית המשפט לא התעלם מן העובדה שאבוזמיל, גילקרוב ואחרים זוכו מכל עבירה בנוגע לגניבת הכספים מהבנק למסחר (גילקרוב, בלס ופטרצקישוילי זוכו גם מעבירה של קבלת נכסים שהושגו בפשע אותה ביקשה המדינה לייחס להם, לחלופין, בשלב הסיכומים), אך ציין כי פסקי הדין שניתנו בעניינם אינם מהווים ראיה בהליך דנן וכי מכל מקום אין הנדון דומה לראיה שכן הראיות הנסיבתיות בעניינם של רביזדה ואוהב ציון שונות ומובילות למסקנה אחרת. עוד קבע בית המשפט כי כישלונם של הגורמים הבנקאיים לפקח על מעשיה של אתי אלון ולחשוף את פעילותה העבריינית אינו מעלה ואינו מוריד לעניין מידת אשמתם של רביזדה ואוהב ציון, שכן לשניים היו אינדיקציות עצמאיות להבין כי מדובר בהתנהלות עבריינית מצידה של אתי אלון, וכי הוא הניח לטובתם כי לא הייתה להם ידיעה בפועל, אך הוסיף וקבע כי נמנעו מלברר את החשד שהתעורר אצלם ובכך יש משום עצימת עיניים המהווה, כאמור, תחליף למודעות.
10
בית המשפט הוסיף וקבע שאין כל משמעות לשאלה אם מדובר בהחזר כספי הלוואה שניתנו לעופר או בניכיון המחאות שבוצעו על ידו, שכן בכל מקרה מדובר בנכסים שהושגו בפשע. עם זאת, בית המשפט העדיף את גישת התביעה לפיה מרבית הסכומים שנמסרו לאוהב ציון ולרביזדה היו החזר הלוואה או אשראי שניתנו לעופר ולא ניכיון המחאות בנקאיות תמורת עמלה. מסקנה זו התבססה לפי קביעת בית המשפט המחוזי על הגיונם של דברים, שכן לגישתו אין זה מתקבל על הדעת שהמערערים היו מקבלים המחאות החשודות כגנובות תמורת עמלה שנעה, לטענתם, בין רבע אחוז לחצי אחוז, והדעת נותנת כי היו מוכנים להסתכן בכך רק אם היה מדובר בהחזר הלוואה במלוא סכום הקרן. בית המשפט המחוזי תמך מסקנה זו, בין היתר, גם בדבריו של אוהב ציון שאישר שלא היה ביכולתו לנכות המחאות במזומן משום שמדובר בסכומים גבוהים ביותר וכן בהודעתו של רביזדה במשטרה (ת/15) כי הלווה כספים לעופר ולאביו אביגדור.
11
6. בית המשפט קמא הוסיף והרשיע את רביזדה ואוהב ציון בעבירות של זיוף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר בנסיבות מחמירות; שימוש במסמך מזויף וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עבירות שאף הן יוחסו להם באישום השלישי כמפורט לעיל. לעניין הזיוף נטען בכתב האישום כי קטאשווילי זייף בהנחייתו של רביזדה 15 חתימות היסב על גבי המחאות בנקאיות שונות של הבנק למסחר. בדחותו את טענת ההגנה של רביזדה לפיה פעל קטאשווילי בעניין זה על דעת עצמו ומבלי שהונחה על ידו לעשות כן, קבע בית המשפט המחוזי בהסתמכו בין היתר על הודעתו של קטאשווילי במשטרה, כי חתימות אלה בוצעו בהנחייתו ותחת עינו הפקוחה של רביזדה. אוהב ציון, מצידו, הודה בכך שזייף חתימות היסב על גבי 12 המחאות בנקאיות אך טען כי לא ידע שהדבר אסור. טענה זו של אוהב ציון נדחתה על ידי בית המשפט כטענה מיתממת ובהתייחסו לנסיבות המחמירות שבהן נעברו עבירות הזיוף על ידי השניים ציין בית המשפט כי אלה באות לידי ביטוי בביצוע השיטתי ובהיקפים הגדולים של ההמחאות ושל הסכומים הנקובים בהן. עוד קבע בית המשפט כי הפקדת ההמחאות הבנקאיות בחשבונות הבנק בשליטתם לאחר זיוף חתימת ההיסב עליהן, מהווה עשיית שימוש במסמך מזויף וכי לאוהב ציון ורביזדה הייתה מודעות מלאה לכך שהם עושים שימוש במסמך שעליו הוטבעה חתימת היסב מזויפת. בהפנותו לפסיקתו של בית משפט זה בעניין בלס הוסיף בית המשפט קמא וקבע כי העובדות המגבשות את עבירת הזיוף מבססות גם את עבירת המרמה, וכי במעשיהם התכוונו רביזדה ואוהב ציון ואף הצליחו להטעות את פקידי הבנק כדי שאלה יקבלו את ההמחאות להפקדה בחשבונות בנק שבשליטתם. עוד נקבע כי קיים קשר סיבתי בין מעשי המרמה שביצעו רביזדה ואוהב ציון לבין קבלת ה"דבר" (השגת אישורם של פקידי הבנק להפקדת השיקים) וכי בענייננו מתקיימות נסיבות מחמירות נוכח היקף הזיוף והמרמה.
7. כמו כן הרשיע בית המשפט המחוזי את רביזדה בעבירות נוספות של זיוף ומרמה שהתייחסו, כמפורט באישום החמישי, להשלמת שמות של נפרעים ולהוספת חתימות היסב על גבי כתשעים שיקים בסכום כולל של כעשרים מליון ש"ח, אשר נמשכו על ידי בסון. בסון שימש כזכור "איש קש" בעסקי "השוק האפור" של אבוזמיל והשיקים האמורים נמשכו על ידי בסון מחשבונו בסניף לוד של בנק הפועלים ונמסרו על ידי אבוזמיל לרביזדה. על פי הנטען באישום החמישי קדמה למשיכתם של שיקים אלו הפקדת המחאות בנקאיות של הבנק למסחר בסכום כולל של כ-5,700,000 ש"ח בחשבונו של בסון (ראו נספח ג' לכתב האישום). בסון מצידו נהג למסור לאבוזמיל שיקים חתומים על ידו מראש ללא ציון הסכום או הנפרע ואבוזמיל מילא בהמחאות את הסכומים לפי צרכיו. כך נהג אבוזמיל גם לגבי ההמחאות נשוא האישום החמישי אותן מסר לרביזדה.
בית המשפט קבע כי קטאשוילי - אשר כזכור הועמד
לדין ואף הורשע בגין אירועים אלה - הוא שהוסיף את שמות הנפרעים וחתימות ההיסב על
גבי השיקים בהנחייתו של רביזדה וכי אף אם אבוזמיל פנה ישירות לקטאשוילי בעניין זה,
קטאשוילי פעל בעצה אחת עם רביזדה ועל כן יש לראותם כמבצעים בצוותא של המעשים
המתוארים באישום החמישי. בית המשפט המחוזי הוסיף וקבע, בהסתמך על פסק דינו של בית
משפט זה בעניין בלס, כי רישום שם הנפרע והוספת חתימת היסב בשמו על גב השיק (בין אם
מדובר באדם קיים ובין אם מדובר בנפרע בדוי) מהווה "שינוי מסמך", ומשהדבר
נעשה ללא סמכות כדין יש בכך כדי לקיים את הרכיבים העובדתיים שבעבירת הזיוף. בית
המשפט דחה את טענת ההגנה לפיה רישום הפרטים על השיק אינו אלא "השלמת פרט
מהותי" בהתאם לאמור בסעיף
12
8. האישום השמיני ייחס לרביזדה ולאוהב ציון עבירות
על פי סעיף
9. באישום התשיעי ובאישום העשירי
ייחסה המדינה לרביזדה ולחברות עבירות על
13
בית המשפט המחוזי קבע כי המחלוקת העיקרית בין
הצדדים נגעה לשאלת הכנסתם החייבת של רביזדה והחברות בתקופה הרלוונטית וציין כי
לצורך הכרעת הדין לא נדרש חישוב מדויק של ההכנסות. בית המשפט עמד על הראיות
העיקריות שהוצגו בהקשר זה וקבע כי חישוב הכנסותיהם של רביזדה והחברות בתקופה
הרלוונטית מבוסס על הערכה בלבד, שכן בהעדר ספרים אשר נוהלו על-ידם ודו"חות
שהוגשו לשלטונות המס, אין כל אפשרות לבסס את הממצאים על ראיות אובייקטיביות. לאחר
שדחה את שיטת החישוב שהציגה המדינה בקובעו כי היא אינה "משקפת את המציאות
בשטח, ואין היא מהווה בסיס נכון וראוי לחישוב הכנסותיהם של הנאשמים" ולאחר
שדחה גם את שיטת החישוב של רביזדה והחברות בקובעו כי היא אינה מתיישבת עם הראיות
שהוצגו ועם המתווה שנקבע בהליך פלילי אחר הנוגע לעבירות מס שביצעו רביזדה וחברת
דור חן (ת"פ (שלום תל אביב) 7146/01, מדינת ישראל נ'
רביזדה (8.6.2005)), ערך בית המשפט המחוזי חישוב משלו לעניין
הכנסותיהם של רביזדה והחברות וקבע כי נקודת המוצא לגביה אין מחלוקת הינה כי בתקופה
הרלוונטית הופקד בחשבונותיהם סכום של כ-4.8 מיליארד ש"ח. מסכום זה, כך נקבע,
יש לבצע הפחתות שונות (15% בגין העברות מחשבון לחשבון ו-10% בגין שיקים חוזרים).
עוד קבע בית המשפט, לפי הערכה ולאחר שסקר את העדויות שנשמעו, כי שיעורי העמלה
שנגבו על-ידי רביזדה והחברות בעסקי ניכיון השיקים בגין "שיקים מזומנים"
עמד על 0.5% ובגין "שיקים מעותדים" (דחויים) - על 3.5% לחודש וכי 80%
מהשיקים שנוכו בעסקם של רביזדה והחברות היו שיקים מזומנים. בית המשפט ציין כי
רביזדה והחברות לא העלו כל טענה לסתור את היסודות העובדתיים של עבירות המס שיוחסו
להם באישום התשיעי ועוד קבע כי על יסוד הראיות שהוצגו בפניו הוכחו גם היסודות
הנפשיים של אותן העבירות, בציינו כי התנהגותם של המערערים נועדה, כל כולה, על-מנת
להתחמק מתשלום מס, תוך שימוש במרמה, עורמה ותחבולה. עם זאת, קיבל בית המשפט את
הטענה לפיה אין להרשיע את רביזדה ואת החברות בעבירות מס בכל הנוגע לשנים 2001
ו-2002 וזאת משום שרביזדה נעצר בחודש אפריל 2002, מבלי שהיה סיפק בידו להגיש
דו"חות לגבי שנות המס הללו. משכך הרשיע בית המשפט המחוזי את רביזדה והחברות
בשתי עבירות של הכנה וקיום של פנקסי חשבונות ורשומות כוזבים (סעיף
האישום העשירי ייחס לרביזדה ולחברות עבירות
שונות על
14
10. לבסוף, דן בית המשפט המחוזי בעבירות המס
והמע"מ שיוחסו לאוהב ציון באישום האחד עשר ובאישום השנים עשר. בית המשפט קבע
כי אין כל ספק שלאוהב ציון היו הכנסות מעסקי ניכיון השיקים וכי מחדליו של אוהב
ציון מלדווח על הכנסותיו תוך מסירת הצהרות כוזבות, מגבשת את היסודות הנפשיים
הטעונים הוכחה להרשעה בעבירות המיוחסות לו. עוד נקבע כי אוהב ציון לא ניהל פנקסי
חשבונות בנוגע לעסקי ניכיון השיקים, ההלוואות ומתן אשראי למהמרים, אך תיעד את
פעילותו במחברות וברישומים שונים שערך וכן פעל בעסקיו אלה תוך שימוש בחשבונות קש
במטרה להסתיר את הכנסותיו. אשר להיקף הסכומים שהופקדו בחשבונותיו של אוהב ציון קבע
בית המשפט שהם עומדים על כ-223 מליון ש"ח, מהם יש להפחית כ-10% בגין שיקים
חוזרים ולגזור את סכום ההכנסה החייבת לפי עמלות ניכיון שיקים בשיעור של 5% אותן
גבה אוהב ציון בעסקיו. על כן החליט בית המשפט להרשיע את אוהב ציון בארבע עבירות של
השמטת הכנסה מדו"ח (סעיף
אשר לאישום השנים עשר. באישום זה יוחסו לאוהב
ציון עבירות שונות על
גזר הדין
11. כחודש לאחר מתן הכרעת הדין גזר בית המשפט המחוזי ביום 30.5.2012 את דינם של המערערים בגין העבירות שבהן הורשעו. בית המשפט חילק את העבירות הללו לשלוש קבוצות או כלשונו לשלושה "אירועים" וקבע מתחם ענישה נפרד לכל אחד מהם:
15
באירוע הראשון כלל בית המשפט המחוזי את המעשים אשר פורטו באישום השלישי ובאישום החמישי בגינם הורשעו רביזדה ואוהב ציון, לפי העניין, בעבירות של קבלת נכסים שהושגו בפשע, זיוף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר בנסיבות מחמירות, שימוש במסמך מזויף וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, וזאת בשל קבלת כספים מן הבנק למסחר וזיוף חתימות היסב על גבי המחאות בנקאיות (האישום השלישי) וכן בשל זיוף שמות נפרעים והוספת חתימות היסב על גבי כתשעים שיקים שנמשכו מחשבונו של בסון (האישום החמישי המתייחס לרביזדה בלבד). בית המשפט המחוזי סקר את מכלול הנסיבות הקשורות בביצוע העבירות הללו וקבע לרביזדה מתחם ענישה הנע בין 4 ל-6 שנות מאסר וקנס שבין 1.5 ל-3 מיליון ש"ח ולאוהב ציון קבע מתחם ענישה הנע בין 2 ל- 4 שנות מאסר וקנס שבין 300,000 ל-600,000 ש"ח.
באירוע השני כלל בית
המשפט המחוזי את המעשים אשר פורטו בשני האישומים הראשונים, בגינם הורשעו רביזדה
ואוהב ציון בעבירות של איסור החזקה או הנהלה של מקום למשחקים אסורים, לפי סעיף
באירוע השלישי כלל בית
המשפט המחוזי את המעשים אשר פורטו מן האישום עד האישום השנים עשר בגינם הורשעו
רביזדה, החברות ואוהב ציון, לפי העניין, בעבירה של עשיית פעולה ברכוש אסור לפי
סעיף
16
לצורך גזירת העונש בתוך המתחמים שאותם קבע, סקר בית המשפט המחוזי את הנסיבות שאינן קשורות ישירות לביצוע העבירה ובכללן חלוף הזמן והנסיבות האישיות של המערערים ואלה העונשים שגזר: בגין האירוע הראשון נגזרו על רביזדה 6 שנות מאסר מתוכן 4 שנים לריצוי בפועל וקנס של 1.5 מיליון ש"ח או 20 חודשי מאסר תמורתו. על אוהב ציון נגזרו באירוע זה 4 שנות מאסר מחציתן לריצוי בפועל וקנס של 400,000 ש"ח או שנת מאסר תמורתו. בגין האירוע השני נגזרו הן על רביזדה הן על אוהב ציון 18 חודשי מאסר מתוכם 6 לריצוי בפועל וקנס של 100,000 ש"ח. בגין האירוע השלישי נגזרו על רביזדה 5 שנות מאסר מתוכן 3 לריצוי בפועל וקנס של מיליון ש"ח או 15 חודשי מאסר תמורתו. על אוהב ציון נגזרו באירוע זה 3 שנות מאסר מחציתן בפועל וקנס של 100,000 ש"ח או שלושה חודשי מאסר תמורתו. על החברות הוטל קנס של 500,000 ש"ח בגין הרשעתן בעבירות נושא האישומים התשיעי והעשירי. עוד קבע בית המשפט המחוזי כי העונשים שנגזרו על רביזדה ואוהב ציון בגין האירוע הראשון והשלישי יצטברו אלה לאלה ואילו העונש שנגזר בגין האירוע השני, לרבות הקנס, יהא חופף. בסך הכל נגזרו, אפוא, על רביזדה 7 שנות מאסר בפועל בניכוי תקופת מעצרו (מיום 26.4.2002 עד יום 25.2.2003) וקנס בסך 2.5 מליון ש"ח או 35 חודשי מאסר תמורתו. על אוהב ציון נגזרו 3.5 שנות מאסר בפועל בניכוי תקופת מעצרו (חמישה חודשים) וקנס בסך 500,000 ש"ח או 15 חודשי מאסר תמורתו. על החברות הושת, כאמור, קנס בשיעור של 500,000 ש"ח.
להשלמת התמונה, יצוין כי בכתב האישום התבקש
בית המשפט לעשות שימוש בסמכותו לפי סעיף
על הכרעת הדין ועל גזר הדין אשר פורטו לעיל הוגשו שלושה הערעורים שבפנינו.
הערעורים וטענות הצדדים בהם
12. ערעורם של רביזדה ודור-חן (ע"פ 5957/12)
וערעורו של אוהב ציון (ע"פ 5529/12) מכוונים כלפי הרשעתם בכל אחת מן העבירות
המפורטות לעיל וכן כלפי חומרת העונש שנגזר עליהם. המדינה מצידה מערערת (ע"פ
6106/12) על זיכויו של רביזדה מעבירות המס לפי סעיפים
ערעורם של רביזדה וחברת דור-חן
17
13. עיקר טענותיו של רביזדה מופנות כלפי הרשעתו בעבירה
של קבלת נכסים שהושגו בפשע. ראשית טוען רביזדה כי העבירה לא נכללה בכתב האישום
והועלתה לראשונה רק בסיכומי התביעה. על כן לטענתו נמנעה ממנו הבאת עדים והצגת
ראיות בהקשר זה ודי בכך על מנת לקבל את הערעור ולזכותו מעבירה זו. לגופו של עניין
טוען רביזדה כי ככל שהדבר נוגע ליסוד הנפשי של העבירה שגה בית המשפט המחוזי בהחילו
את דוקטרינת החשד או עצימת העיניים על עבירת קבלת נכסים שהושגו בפשע. מכל מקום,
רביזדה סבור כי הראיות הנסיבתיות שהובילו את בית המשפט המחוזי אל המסקנה כי פעל
תוך "עצימת עיניים", אין בהן כדי לבסס מסקנה כזו והוא כופר בכך שעלה
אצלו חשד לגבי מקור הכספים ובין היתר הוא טוען בהקשר זה כי ניתן היה להניח שלעופר
היו כספים אף שהיה מהמר, וכי לאתי היו נכסים נוספים מלבד משכורתה כפקידה בבנק.
רביזדה מוסיף ומפנה לעניין גילקרוב שם זוכו
המעורבים מעבירה של קבלת נכסים שהושגו בפשע וטוען כי הקביעות בענייננו אינן
מתיישבות עם הקביעות בעניין גילקרוב שהתייחסו
לנסיבות דומות. כמו כן מפנה רביזדה לת.פ. 40098/03 בעניינו של מאיר חסון, מעורב
נוסף בפרשה (להלן: עניין חסון), שהואשם בכך שקיבל
המחאות בנקאיות של הבנק למסחר בסך 30 מליון ש"ח, אך יוחסו לו עבירות מס בלבד
ובהן הורשע. עוד מלין רביזדה על כך שבית המשפט המחוזי לא קבע בהכרעת הדין מהו סוג
העבירה - פשע או עוון - שבביצועה חשדו הוא ואוהב ציון, וממילא לא התייחס לאפשרות
כי העבירה הרלוונטית לעניין היא זו שבסעיף
18
אשר לעבירות הזיוף וקבלת דבר במרמה שיוחסו לו
לעניין חמש עשרה ההמחאות הבנקאיות של הבנק למסחר טוען רביזדה כי שגה בית המשפט בכך
שהרשיע אותו בעבירות אלה שכן ההמחאות הבנקאיות הללו נמשכו לטובת נפרעים בדויים ועל
פי
בכל הנוגע לעבירת ההחזקה והניהול של בית
הקזינו בליפתא רביזדה טוען כי אף אם קיבל לידיו את רווחי הקזינו אין בכך כדי ללמד
שהוא נמנה עם אלה שניהלו את המקום או החזיקו בו בהיעדר ראיות המצביעות על כך. עוד
הוא טוען כי כף רגלו מעולם לא דרכה בקזינו וכל עניינו היה בהשאת רווחיו ובהחזר
ההלוואות שנתן למהמרים. אשר לעבירת הלבנת ההון טוען רביזדה כי הרשעה בעבירה לפי
סעיף
19
14. אשר לעבירות המס שבהן הורשע טוען רביזדה כי כתב
האישום והכרעת הדין אינם מפורטים דיים בעניין זה וכי בית המשפט לא הכריע מהם
מקורות הכנסתו ולא ערך הבחנה בין הכנסתן החייבת של החברות והכנסתו שלו. במצב דברים
זה, כך טוען רביזדה, כלל לא נקבעו העובדות של העבירות בהן הורשע. רביזדה מוסיף
וטוען כי העבירה הקבועה בסעיף
20
15. לבסוף, מעלה רביזדה טענות כלפי חומרת העונשים
שנגזרו עליו בבית המשפט קמא. רביזדה טוען כי לאחר התדיינות שנפרשה על פני שנים
רבות הוא זוכה משורה ארוכה של עבירות שיוחסו לו, ובהן העבירות המרכזיות שייחסו לו,
בין היתר, שותפות כמבצע בצוותא של עבירת הגניבה אותה ביצעו אתי ועופר. רביזדה מלין
על כך שבית המשפט המחוזי לא התחשב במלוא תקופות מעצרו ולא ניכה את כולן מן המאסר
שנגזר עליו. כמו כן הוא מלין על כך שבית המשפט לא נתן משקל ראוי לשיקולי השיקום
הקיימים בעניינו. בנוסף טוען רביזדה כי נגרם לו נזק אדיר במישור האזרחי, כי נוהלו
נגדו שני תיקים פליליים נוספים אף שניתן היה לאחד אותם לכתב אישום אחד, ובהם נגזרו
עליו 90 חודשי מאסר (בת"פ 7146/01 נגזרו עליו 50 חודשי מאסר; ובת"פ
40198/05 נגזרו עליו, במצטבר, 40 חודשי מאסר) ומכל מקום לטענתו אין לזקוף את
ההרשעה בהם לחובתו שכן ההרשעות בתיקים הללו היו לאחר הגשת כתב האישום בהליך דנן.
רביזדה מלין גם על קביעת מתחמי הענישה וטוען כי במסגרת ה"אירוע השלישי"
(עבירות המס והלבנת ההון) היה על בית המשפט ליתן משקל לכך שהוא הביע נכונות להסיר
את מחדליו אך לא יכול היה לעשות כן עקב צו החילוט שהוטל עליו. רביזדה מוסיף כי שגה
בית המשפט כשכרך את עבירת הלבנת ההון לעבירות המס ב"אירוע השלישי" וזאת
משום שעבירות מס אינן עבירות מקור, ועוד הוא טוען כי בית המשפט קמא לא הבהיר מהן
עבירות המקור שבוצעו לאחר חודש אוגוסט 2000 - אז נכנס
חברת דור-חן מצטרפת לכלל טענותיו של רביזדה בנוגע לאישום התשיעי ולאישום העשירי בהם הורשעה ומבקשת לזכותה מהם על סמך טענות אלו.
ערעורו של אוהב ציון
16. ערעורו של אוהב ציון נסוב, כאמור, על מכלול
הרשעתו ועל חומרת עונשו. אשר לעבירת קבלת נכסים שהושגו בפשע, חוזר אוהב ציון על
טענותיו של רביזדה ומוסיף כי המדינה אינה יכולה להעלות טענות עובדתיות חלופיות
באופן שהוא בוטה לטעמו ולטעון תחילה כי היה שותף לעבירות שביצעו אתי ועופר בפרשה
ולחלופין לטעון כי אם לא היה שותף לאותן עבירות ידע בפועל שהכספים אותם קיבל מקורם
בפשע, ולחלופי חלופין כי אם לא ידע מה מקור הכספים חשד בכך ועצם עיניו מראות.
לשיטתו של אוהב ציון, עניין זה לבדו מלמד על חוסר וודאות וספק ודי בכך על מנת
להתערב בקביעתו של בית המשפט קמא לפיה ראה להרשיעו בעבירה של קבלת נכסים שהושגו
בפשע. עוד טוען אוהב ציון, כי אף אם תתקבל הטענה כי ניתן להרשיעו בעבירה זו תוך
הסתפקות לעניין היסוד הנפשי על "עצימת עיניים", מכל מקום עבירת הגניבה
לפי סעיף
21
אשר להרשעה בעבירות הזיוף, אוהב ציון טוען כי מבחינתו היה מדובר בכספו של עופר שנמסר לכיסוי חוב וחתימת ההיסב בגב ההמחאות נתפסה אצלו כמהלך טכני הנדרש למימוש החזר החוב. לטענתו, אמנם בעניין בלס נקבע שבפעולות אלו יש כדי לבסס עבירות של זיוף, שימוש במסמך מזויף וקבלת דבר במרמה, אולם מבחינת חומרת הדברים מעשיו אינם דומים למעשיו של אדם המבצע גניבה באמצעות זיוף. אשר להרשעתו בהחזקת מקום הימורים, אוהב ציון טוען כי הוא לא ניהל את המקום אלא אך אישר מתן אשראי למהמרים וכי המועדון היה שייך ל"קבוצה הירושלמית". אשר להרשעתו בעבירה לפי סעיף 4 לחוק איסור הלבנת הון, טוען אוהב ציון כי לצורך עבירה זו נדרשת ידיעה בפועל שהרכוש אסור והדבר אינו מתיישב עם הקביעה בהכרעת הדין לפיה לא הייתה לו ידיעה כזאת. עוד טוען אוהב ציון, כי לא ניתן להרשיעו בעבירה זו על סמך תשתית עובדתית חלופית שלא יוחסה לו בכתב האישום. אשר לעבירות המס, טוען אוהב ציון כי אין חולק על כך שנעברו עבירות מס, אולם חומרת העבירות והיקפן נותרו שנויים במחלוקת.
לבסוף, טוען אוהב ציון נגד חומרת העונש שנגזר עליו, וזאת, בין היתר, נוכח הזמן הרב שחלף מאז שנעברו העבירות בהן הורשע והליכי החילוט המנוהלים נגדו. עוד טוען אוהב ציון כי יש להסתפק בתקופת מעצרו שארכה כחמישה חודשים, וכי הטלת העונש הממושך שנגזר עליו אף שמאז ביצוע העבירות ועד גזירת הדין חלף פרק זמן שהוא ארוך מתקופת ההתיישנות החלה בגין העבירות שבהן הורשע, אינה מידתית ואינה הולמת את נסיבות המקרה. אוהב ציון מוסיף כי גם הקנסות שהוטלו עליו אינם מידתיים, ואינם מביאים בחשבון את מצבו הכלכלי הקשה נוכח הליכי החילוט שננקטו נגדו, וכי נוכח אי תשלום הקנסות הוטל עליו עונש משמעותי נוסף של 15 חודשי מאסר, אותו יש לבטל לטענתו. עוד טוען אוהב ציון כי יש להתחשב בפוטנציאל השיקום שלו ולכך שאין לו עבר פלילי והוא מוסיף וטוען כי בית המשפט המחוזי שגה בכך שלא צירף את עבירת הלבנת ההון לעבירות שבאירוע הראשון, משום שנושא הלבנת ההון קשור ישירות להפקדת ההמחאות ועוד הוא טוען כי העונש בגין עבירת הלבנת ההון נגזר כעונש כולל במסגרת האירוע השלישי באופן שאינו מאפשר להפריד בין העונש שהוטל עליו בגין עבירות המס ובין העונש בגין עבירת הלבנת ההון.
תשובת המדינה לערעורים
22
17. המדינה טוענת מנגד כי יש לדחות את טענותיהם של
המערערים, ולהותיר את ההרשעה על כנה. אשר לטענת המערערים כי לא ניתנה להם הזדמנות
סבירה להתגונן מפני ההרשעה בעבירה של קבלת נכסים שהושגו בפשע, טוענת המדינה כי גם
לפני הגשת הסיכומים, נוכח מגעים להסדר שקיימו הצדדים, עלתה האפשרות אשר קיבלה
ביטוי בפרוטוקול לפיה יורשעו המערערים בעבירה זו ושני הצדדים אף התייחסו אליה
בסיכומיהם. לגופו של עניין טוענת המדינה כי במסגרת הדיון בשאלת שותפותם של
המערערים למעשי הגניבה של אתי ועופר, לא הייתה כל מחלוקת על כך שהכספים שאותם
קיבלו המערערים מקורם במעשי הגניבה מן הבנק למסחר, והמחלוקת התמקדה ביסוד הנפשי,
קרי בסוגיית מודעותם לגבי מקור הכספים. משכך, לשיטת המדינה, ממילא התגוננו
המערערים גם מפני הרשעה בעבירה לפי סעיף
23
בטיעוניה סומכת המדינה ידיה על הכרעותיו של
בית המשפט המחוזי בכל הנוגע לעבירות הזיוף והמרמה ומוסיפה כי רביזדה ידע, ולמצער
חשד, כי מדובר בהמחאות שהוצאו שלא כדין אשר אלמלא הוספה חתימת ההיסב בגבן לא יכול
היה רביזדה להפקידן בחשבונות בנק בשליטתו. המדינה מוסיפה וטוענת כי יש לדחות את
טענתו של אוהב ציון לפיה סבר כביכול שהוספת חתימת ההיסב בגב ההמחאות הינה עניין
טכני בלבד. אשר לטענה שהעלה רביזדה לפיה מאפשרת
אשר להרשעתם של רביזדה והחברות בעבירות המס
במסגרת האישום התשיעי והאישום העשירי, טוענת המדינה כי רביזדה והחברות לא ניהלו
ספרים ולא הגישו דו"חות למס הכנסה וכי הראיות הנסיבתיות הנוגעות להתנהלותם
מלמדות כי התקיים בהם היסוד הנפשי של כוונה להתחמק מתשלום מס, הנדרש להרשעה בעבירה
לפי סעיף
אשר לערעור על גזר הדין, המדינה טוענת כי העונש שנגזר על המערערים הולם וראוי נוכח חומרת מעשיהם והנזק העצום שגרמו וכי אין מקום לנכות מתקופת מאסרו של רביזדה תקופה בה ריצה עונש מאסר שנגזר עליו בהליך אחר.
ערעור המדינה
24
18. ערעור המדינה מופנה כלפי זיכויים של רביזדה ושל
החברות מעבירות המס שיוחסו להם באישום התשיעי, ככל שהדבר נוגע לשנים 2001 ו-2002.
המדינה טוענת כי היסודות העובדתיים והנפשיים הדרושים לצורך הרשעה באותן עבירות
מתקיימים במקרה דנן גם ביחס לשנות המס 2002-2001, שכן לצורך הרשעה בעבירות לפי
סעיף
בתשובתם, טוענים רביזדה ודור-חן כי יש לדחות
את טענותיה של המדינה וכי אי ניהול ספרים כשלעצמו אינו מספיק לצורך הרשעה בעבירה
לפי סעיף 220 לפקודה שכן בשלב בו נעצר רביזדה האפשרות כי הוא ודור-חן לא יגישו את
הדו"ח במועד טרם התממשה. עוד טוענים רביזדה ודור-חן כי מחדלם באי ניהול
הספרים אינו עונה על דרישת היסוד העובדתי בסעיף
דיון והכרעה
25
ההרשעה בסעיף
19. רביזדה ואוהב ציון זוכו כאמור מן העבירות שיוחסו
להם באישום השלישי, ככל שהדבר נוגע לקשירת קשר לביצוע מעשי הגניבה ולשותפות במעשים
אלה, אך נוכח העובדות שהוכחו לגבי אופן התנהלותם בפרשת המעילה הגיע בית המשפט
למסקנה כי ניתן להרשיעם בעבירה שעניינה קבלת נכסים שהושגו בפשע לפי סעיף
20. טרם שנפנה לניתוח משמעותו ומהותו של היסוד הנפשי
הנדרש לצורך הרשעה בעבירה לפי סעיף
411. המקבל במזיד, בעצמו או על ידי שלוח, דבר, כסף, נייר ערך או כל נכס אחר, כשהוא יודע כי בפשע נגנב, נסחט, הושג או נעשה בו, והנוטל עליו בעצמו או על ידי שלוח, לבדו או ביחד עם אחר, את השליטה או העשיה בנכס כאמור, דינם - מאסר שבע שנים, אולם יכולים הם להיות נידונים בבית משפט המוסמך לשפוט את מבצע הפשע ויהיו צפויים לעונש שהוא צפוי לו.
26
היסוד העובדתי של העבירה כולל שלוש חלופות: מי
שקיבל נכס או מי שנטל שליטה עליו או מי שנטל עליו את העשייה (ראו: יעקב קדמי, על הדין בפלילים
בענייננו אין מחלוקת על כך שהכספים אותם קיבלו
המערערים מקורם במעשי הגניבה מן הבנק למסחר, והמחלוקת בין הצדדים - כפי שכבר צוין
- מתמקדת בשאלה מהו היסוד הנפשי הנדרש לביסוס העבירה לפי סעיף
לשאלה זו נידרש עתה.
"עצימת עיניים"
21. לפני
בשנת 1994 ובמסגרת תיקון 39 הוחלף החלק הכללי
של
27
20. (א) מחשבה פלילית - מודעות לטיב המעשה, לקיום הנסיבות ולאפשרות הגרימה לתוצאות המעשה, הנמנים עם פרטי העבירה, ולענין התוצאות גם אחת מאלה
...
(ג) לענין סעיף זה –
(1) רואים אדם שחשד בדבר טיב ההתנהגות או בדבר אפשרות קיום הנסיבות כמי שהיה מודע להם, אם נמנע מלבררם;
...
הנה כי כן, על פי סעיף
28
22. טרם חקיקת תיקון 39 התעוררה בפסיקה ובספרות המשפטית מחלוקת בשתי שאלות מהותיות הנוגעות לדוקטרינה של "עצימת עיניים". האחת היא השאלה האם לצורך ביסוס מחשבה פלילית של "עצימת עיניים" די בחשד כלשהו או שמא נדרש חשד ברמה גבוהה. והשניה - האם נדרש כי ההימנעות מבירור החשד תהיה מכוונת (לסקירת מחלוקות אלה ראו: דו"ח ועדת אגרנט: הצעת החלק הכללי לחוק עונשין חדש ודברי הסבר משפטים י 203 (1980) וכן שפירא אטינגר, בעמ' 644-643).
בתיקון 39 בחר המחוקק שלא לכלול לצורך מחשבה
פלילית מסוג "עצימת עיניים" הימנעות מכוונת מבירור החשד ובכך ניתן מענה
בחוק לאחת המחלוקות המתוארות לעיל שקדמו לתיקון 39 (לביקורת שנמתחה על גישתו של
המחוקק בעניין זה ראו: שפירא-אטינגר, בעמ' 659-652; קוגלר, בעמ' 170-169; רות קנאי, "האמנם תמיד דין אחד לחושד
וליודע (סעיף
23. ב
29
סעיף
הוראת סעיף
קביעה זו עמדה בבסיס החלטתו של בית המשפט באותו עניין לפיה יש להותיר את הרשעתה של הר-שפי על כנה רק לאחר ששוכנע כי היא אכן ידעה בפועל שיגאל עמיר זומם לרצוח את ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל ולא נקטה באמצעים סבירים למניעת פשע זה. באותו עניין הפנה בית המשפט בהרחבה ואף אימץ את הניתוח ואת המסקנות שאליהן הגיעה פרופ' מ' גור-אריה במאמרה "חובה פלילית למנוע פשע – אימתי מוצדקת" מחקרי משפט 355 (2002).
גישה זו נזכרת בהסכמה גם בעניין אזולאי, שם מציינת השופטת (כתוארה אז) ד' בייניש כי:
30
מלומדים שונים הביעו ביקורת כנגד ההכרעה שבאה לידי ביטוי בנוסחו של סעיף
לשון החוק היא ברורה, אך אין להתעלם מכך שהסוגיה סבוכה ועלולה לעתים לעורר קושי. מצד אחד עומדת לשונו המפורשת של החוק, ומן הצד האחר ייתכן כי מצבים שונים עשויים להצדיק דרישת מודעות ברמה שונה כלפי הנסיבות, הכול על-פי ההגדרה של כל עבירה ועבירה ועל-פי תכליתו של האיסור הפלילי. (עניין אזולאי, בעמ' 896)
24. הגישה לפיה ניתן לדחות את תחולתה של ההוראה
הכללית שבסעיף
ראשית, העבירה אשר נדונה בעניין הר-שפי - אי מניעת פשע - היא עבירה הנסובה על אי
עשיית מעשה ואילו בענייננו מדובר בקבלת נכסים שהושגו בפשע, דהיינו בעבירה הנסובה
על עשיית מעשה. באשר לעבירות מן הסוג האחרון הסכים גם
השופט חשין כי אין מתקיים הרציונאל שהניע אותו להחריג את העבירה שבסעיף
בעבירות הנסבות על עשיית מעשה ניתן להבין ולהצדיק החלתו של מושג הידיעה על עצימת עיניים גם-היא; שאומרים לו למי שמבקש לעשות מעשה: אל תעשה מעשה – עד אם תברר חשד שעלה בדעתך; חֲדַל – הֶרֶף ידך – עד אם תבטַח ותדע כי מעשה אשר אתה עומד לעשותו לאו מעשה פלילי הוא. לא כן הם הדברים בעבירות-מחדל, שבעניינן כמו מצַווים אנו על החדל: קום ועשה, חקור, ברר; שאם לא תעשה, אם לא תחקור, אם לא תברר – תיחשב בעינינו כמי שהיה מודע לנסיבות שלאמיתם-של-דברים לא היית מודע להן. (עניין הר-שפי, בעמ' 765)
31
שנית, האינטרס המוגן והתכלית שביסוד העבירה
שבסעיף
ראשית, ההנחה היא כי עבריינים המשיגים נכסים בדרך לא חוקית מסתמכים על האפשרות למכור את הנכסים לאחרים כדי לממשם, וכי בהיעדר מקבל המעוניין ברכוש הגנוב תקטן המוטיבציה לביצוע הגניבה, לפיכך מטרתו של הסימן האמור היא להרתיע מפני קבלה או החזקה של נכסים שהושגו שלא כדין או שחשודים בכך, ובדרך זו להקטין בעקיפין את הפיתוי לבצע עבירות להשגת הנכסים. שנית, תכליתו של הסימן היא להרתיע מפני קבלה או החזקה של נכסים שהושגו שלא כדין או שחשודים בכך על-מנת להגדיל את הסיכוי לאיתור הנכסים ולהשבתם לבעליהם החוקיים (עניין זביידה בעמ' 890).
32
נראה כי תכליתן זו של שלוש ההוראות שבסימן ה'
לפרק י"א ל
25. גישה זו לפיה נדרשת "עצימת עיניים" ברמה של "עיוורון מכוון" לצורך הרשעה בעבירות הדורשות ידיעה כמחשבה פלילית, אומצה במשפט האנגלי ובמשפט האמריקאי (לסקירה התפתחות ההלכה בעניין זה במשפט האנגלו-אמריקאי ראו: שפירא אטינגר, עמ' 643-629, 649-648, 663; וכן: קנאי, בעמ' 444-440; יובל לוי, "היסוד הנפשי בעברה – גוונים במושג המחשבה הפלילית, ספר שמגר ב 5, 13-12 (2003); Edwards, The Criminal Degrees of Knowledge, 17 Mod. L. Rev 294, 298-303 (1954)). היא יושמה באנגליה, בין היתר, בכל הנוגע לעבירה של קבלת נכסים גנובים (Handling stolen goods), שם קבע בית המשפט לערעורים בעניין R. v. Griffiths [1974] 60 Cr. App. R. 14 כי:
To direct the jury that the offence is committed if the defendant, suspecting that the goods were stolen, deliberately shut his eyes to the circumstances as an alternative to knowing or believing the goods were stolen is a misdirection. To direct the jury that, in common sense and in law, they may find that the defendant knew or believed the goods to be stolen because he deliberately closed his eyes to the circumstances is a perfectly proper direction.((שם, בעמ' 18
דברים דומים פסק בית המשפט לערעורים באנגליה גם בעניין R. v. Hall [1985] 81 Cr. App. R. 260 וכן בעניין R. v. Toor [1987] 85 Cr. App. R. 116 (השוו: R v Saik [2006] UKHL 18 (2006)).
המשפט האמריקאי יישם אף הוא את דוקטרינת עצימת העיניים כמחייבת "עיוורון מכוון", בין היתר, בעבירות הנוגעות לקבלת נכסים שהושגו בפשע (ראו למשל: United States v. Neighbors, 457 Fed.Appx. 785 (10th Cir. 2012); United States v. Daly, 243 Fed. Appx. 302 (9th Cir. 2007)), ובסכמו דוקטרינה זו הדגיש בית המשפט העליון האמריקאי בפסק דין משנת 2011 את שני רכיביה העיקריים - חשד ברמה גבוהה כי עובדה מסוימת מתקיימת והימנעות מכוונת מלברר את הדבר, ובלשון בית המשפט:
33
… all appear to agree on two basic requirements: (1) the defendant must subjectively believe that there is a high probability that the fact exists and (2) the defendant must take deliberate actions to avoid learning of that fact". (Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A., 131 S.Ct. 2060, 2069-2070 (2011))
אך כפי שצוין לעיל, הגישה שאומצה בפסיקה
הישראלית לאחר תיקון 39 ל
סיכום ביניים - טענת המערערים
לפיה יש להחריג את העבירה שבסעיף
26. טענה נוספת שהעלו המערערים בניסיון לשלול את
תחולתה של מחשבה פלילית מסוג "עצימת עיניים" על העבירה שבסעיף
4. העושה פעולה ברכוש, בידיעה שהוא רכוש אסור, והוא מסוג הרכוש המפורט
בתוספת השניה ובשווי שנקבע בה, דינו - מאסר שבע שנים או קנס פי עשרה מהקנס האמור
בסעיף
טוענים המערערים כי פרשנות הרמונית של מכלול
החקיקה בסוגיות אלה מחייבת להחיל את אותו היסוד הנפשי בשתי העבירות ועל כן יש
להחריג את "עצימת העיניים" גם מן היסוד הנפשי הנדרש לצורך הרשעה בסעיף
טענה זו אף היא דינה להידחות.
34
אין לכחד כי שלילת יסוד נפשי מסוג "עצימת
עיניים" לעניין העבירה של עשיית פעולה ברכוש אסור לפי סעיף
27. זאת ועוד, מהשוואת הוראות סעיף
א. סוגי רכוש כמפורט להלן, ובלבד ששווי הרכוש הוא 150,000 שקלים חדשים או יותר, בין בפעולה אחת ברכוש ובין בכמה פעולות ברכוש המצטברות לסכום האמור בתוך תקופה של שלושה חודשים:
(1) חפצי אמנות;
(2) כלי קודש ויודאיקה;
35
(3) כלי תחבורה, לרבות כלי שיט וכלי טיס;
(4) אבנים ומתכות יקרות;
(5) ניירות ערך;
(6) נכסי דלא ניידי;
(7) עתיקות;
(8) שטיחים.
ב. כספים, מעל לסכום של 500,000 שקלים חדשים, בין בפעולה אחת ברכוש ובין בכמה פעולות ברכוש המצטברות לסכום האמור בתוך תקופה של שלושה חודשים; [...]
ואילו היקף התפרשותה של העבירה שבסעיף
"פעולה ברכוש" - הקניה או קבלה של בעלות או של זכות אחרת ברכוש, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, וכן פעולה ברכוש שהיא מסירה, קבלה, החזקה, המרה, פעולה בנקאית, השקעה, פעולה בניירות ערך או החזקה בהם, תיווך, מתן או קבלת אשראי, ייבוא, ייצוא ויצירת נאמנות, וכן ערבוב של רכוש אסור עם רכוש אחר, גם אם הוא אינו רכוש אסור;
ואילו הפעולות המנויות בסעיף
שוני זה שבין הרכיבים האחרים בעבירות אלה
מייצר אף הוא מצבים שבהם ניתן יהיה להרשיע בעבירה על פי סעיף
(1) רכוש שמקורו, במישרין או בעקיפין, בעבירה;
(2) רכוש ששימש לביצוע עבירה;
(3) רכוש שאיפשר ביצוע עבירה;
(4) רכוש שנעברה בו עבירה.
36
בשל כל הטעמים המפורטים לעיל, יש לדחות את טענת המערערים
לפיה יש להקיש מסעיף
האם התקיימו ברביזדה ואוהב ציון יסודות העבירה לפי סעיף 411 ?
28. משנדחו טענות המערערים לפיהן אין להחיל מחשבה
פלילית של "עצימת עיניים" לצורך העבירה שבסעיף
בית המשפט המחוזי ביסס את קביעתו זו על שורה של ראיות נסיבתיות מצטברות ועל המסקנות שבעובדה העולות לשיטתו מראיות אלה (ראו עמודים 111-109 להכרעת הדין) ובהן:
(א) אופיו והתנהלותו של עופר שהיה ידוע כמהמר כבד השקוע בחובות והעובדה כי רביזדה ואוהב ציון המשיכו להלוות לו מיליוני שקלים אף על פי שידעו כי אין לו כל מקורות מימון מלבד ההימורים ולא היה בפיהם הסבר כיצד בנתונים אלה יכול עופר להזרים להם כספים שסכומם המצטבר מגיע לכ-200 מליון ש"ח בקירוב;
(ב) היכרותם של השניים עם אתי אלון והעובדה שערבה לחובות העתק של אחיה אף על פי שהכנסותיה מקורן מעבודה כשכירה בבנק. בית המשפט הוסיף כי לא ניתן לקבל את טענת המערערים לפיה סברו באמת ובתמים שלאתי כערבה יש יכולת ממשית לפרוע את התחייבויותיו של עופר שהסתכמו בסכומי עתק, אלא אם כן מדובר במעשים פליליים שבוצעו על ידה תוך ניצול תפקידה ומעמדה בבנק.
(ג) העובדה שהמערערים קיבלו לידיהם המחאות בנקאיות של הבנק למסחר המשוכות לטובת נפרעים שאינם מוכרים להם, מבלי שניתן כל הסבר מדוע לא נרשמה ההמחאה על שמו של המוטב האמיתי כביכול - עופר מקסימוב.
37
(ד) המערערים לא סיפקו הסבר מדוע נדרש ניכיון להמחאה בנקאית אף שהיא בבחינת כסף מזומן. זאת בייחוד בהינתן העובדה שמדובר בהמחאות בנקאיות בסכומים גבוהים ביותר, ועל רקע העובדה שניכיון המחאות בנקאיות בעסקיהם של רביזדה ואוהב ציון היה נדיר.
(ה) הקשר הישיר שיצרו רביזדה ואוהב ציון עם אתי אלון במסגרתו הכתיבו לה את הפרטים שיופיעו על גבי ההמחאות הבנקאיות, לרבות הסכומים ומועדי הפירעון וכן הכתיבו לה את הפרטים לצורך ביצוע ההעברות הבנקאיות מחשבונות שונים בבנק למסחר לחשבונות בשליטתם. מהלכים אלה, כך קבע בית המשפט המחוזי, אינם מתיישבים עם התנהלות רגילה ונורמטיבית, והוא הוסיף וקבע כי בנסיבות אלה אין לו ספק שאוהב ציון ורביזדה חשדו כי אתי השיגה שליטה על כספים לא לה, ולכן יש באפשרותה להנפיק המחאות בנקאיות בסכומי עתק במועדים שאותם הכתיבו.
(ו) הדרך העקלקלה בה קיבלו רביזדה ואוהב ציון את ההמחאות הבנקאיות. רביזדה שלח נציגים מטעמו, בתיאום עם אתי, לקבלן ונציגיו נהגו להמתין בחוץ לאתי שהייתה יוצאת אליהם ונותנת להם את ההמחאות. רביזדה לא סיפק הסבר לשאלה מדוע לא נמסרו ההמחאות לידיו או לידי נציגיו באורח גלוי ובמסגרת פעילותו הרגילה של הבנק למסחר אם אמנם סבר כי מדובר בהתנהלות נורמטיבית ובמקור כספים כשר. לגבי אוהב ציון נקבע שהתנהלותו הייתה מחשידה אף יותר, שכן הוא הגיע אל קרבת סניף הבנק יחד עם עופר אך במכוניות נפרדות ואתי יצאה אליהם, נתנה את ההמחאות לעופר שמסר אותן לאוהב ציון. נסיבות אלה של מסירת ההמחאות הבנקאיות לאוהב ציון לא הותירו ספק בלב בית המשפט המחוזי כי אוהב ציון חשד שמדובר בכספים גנובים ולמרות זאת, כך הוסיף בית המשפט וקבע, הוא נמנע מלברר את העובדות.
(ז) במקרים מסוימים העביר רביזדה כספים לחשבונות של לקוחות הבנק למסחר, כנגד המחאות בנקאיות שהוצאו מחשבונות של לקוחות אחרים, וזאת מבלי שניתן לכך כל הסבר, בוודאי שלא הסבר משכנע. מהלך זה, כך קבע בית המשפט המחוזי, היה בו כדי לעורר יותר מחשד ממשי בליבו של רביזדה לגבי התנהלותה הבלתי כשרה של אתי.
(ח) חוסר העניין שהפגינו רביזדה ואוהב ציון לגבי מקור הכספים כעולה מהודעתו של קטאשווילי במשטרה ומדבריו של אוהב ציון בבית המשפט. חוסר עניין זה, כך קבע בית המשפט המחוזי, מלמד כי רביזדה ואוהב ציון לא עשו דבר כדי לברר את החשד שהתעורר בלבם לגבי המקור הבלתי כשר של הכספים.
38
29. מסיכומי המערערים עולה כי העובדות הרלוונטיות ברובן אינן שנויות במחלוקת בין הצדדים וכי המחלוקת ביניהם נסובה בעיקרו של דבר על המסקנות שיש להסיק מהן ועל האופן שבו יש לפרשן. אקדים ואומר כי לאחר שבחנתי לעומקן את טענות המערערים ואת הראיות שהוצגו בהליך זה הגעתי למסקנה כי יש להותיר על כנה את קביעתו של בית המשפט קמא לפיה נסיבות העניין כפי שהוכחו ובעיקר עוצמתן המצטברת של אותן הנסיבות, אינה מותירה מקום לספק כי התעורר אצל רביזדה ואוהב ציון חשד ממשי - אם לא למעלה מכך - שהכספים אותם העבירו אתי ועופר לידיהם הושגו תוך ביצוע מעשים בלתי כשרים מצידם ושליחת יד בכספי לקוחות הבנק - גם אם פרטי המעשים לא היו נהירים להם על כל דקדוקיהם - והם העדיפו להימנע מבירור חשדות אלה. עם זאת לא ראיתי להחמיר עם המערערים ולקבוע - כעמדת המדינה - שהייתה להם ידיעה בפועל על כך שהכספים אותם קיבלו הושגו על ידי אתי ועופר במעשי גניבה ומעילה בכספי לקוחות הבנק למסחר.
קביעת מודעותו של אדם באין הודאה או אמירה מפורשת בעניין זה היא עניין סבוך, וכבר נפסק כי "באין אפשרות לגלות תהליך שבנפש האדם באמצעות מכונת רטנגן המאירה צפונותיו בשעת מעשה, חובתו של בית המשפט היא להסיק את המסקנה לפי מיטב יכולתו מחומר הראיות החיצוניות שבאו לפניו" (ע"פ 419/68 מדינת ישראל נ' רפאל, פ"ד כב(2) 749, 756 (1968) (להלן: עניין רפאל)) ובמילים אחרות - גם היסוד הנפשי הוא עניין שבעובדה (עניין רפאל, בעמ' 755). על אמירה זו חזר בית משפט זה לא אחת והדגיש כי באין ראיה ישירה המעידה על מצבו הנפשי של הנאשם, מכלול הנסיבות במקרה הספציפי הן שיעידו על מצבו הנפשי (ראו למשל: ע"פ 7392/06 אבו סאלח נ' מדינת ישראל, פסקה 42 לפסק דינו של השופט י' דנציגר (28.6.2010); ע"פ 2606/04 בנבידה נ' מדינת ישראל, פסקאות 37-36 לפסק דינה של השופטת (כתוארה אז) מ' נאור (28.4.2006)). בית המשפט קמא אשר ראה ושמע את העדים בחר לקבוע על יסוד הראיות שאת תמציתן סקרתי להלן, ממצא עובדתי לפיו היסוד הנפשי שהתקיים אצל המערערים במקרה דנן הינו ברמה של "עצימת עיניים" אך נמנע מלקבוע כי הגיע עדי "ידיעה בפועל".
ממצא זה אינו מצדיק את התערבותנו כערכאת ערעור לכאן או לכאן (ראו והשוו: ע"פ 9815/07 רון נ' מדינת ישראל, פסקה 107 לפסק הדין (26.11.2008)).
39
30. רביזדה אינו חולק על כך שעופר העביר לו במשך כ-5 שנים סכומי עתק המסתכמים בכ-144 מליון ש"ח והסבריו לפיהם האמין כי עופר זכה בכספים אלה בהימורים שלהם היה מכור (פרוטוקול מיום 31.12.2007 בעמ' 4715), אינם יכולים לעמוד בהתחשב בסכומים הניכרים שבהם מדובר, בהתחשב בעובדה כי התשלומים לידיו בוצעו על ידי אתי ועופר ברציפות לאורך שנים ובהתחשב בעדותו של רביזדה עצמו כי ידע שעופר הסתבך בחובות וחשבונו הוגבל (פרוטוקול מיום 25.12.2007 בעמ' 4596-4595) והוא הדין לגבי אוהב ציון (פרוטוקול מיום 1.6.2009, בעמ' 5134 שורות 22-19). עוד יש לזכור כי המערערים עצמם ניהלו בתי קזינו כפי שמלמדת הרשעתם באישום הראשון ובאישום השני ועל כן קשה עוד יותר לקבל את גרסתם המיתממת לפיה האמינו כי הכספים שהעביר עופר לידיהם בסכומים שהגיעו במצטבר לכמאתיים מליון ש"ח מקורם בהימורים שבהם זכה. טענה אחרת שמעלים המערערים היא הטענה כי רביזדה אכן קיבל לידיו 350 המחאות בנקאיות של הבנק למסחר המסתכמות בכ-144 מליון ש"ח ואוהב ציון קיבל לידיו סכום של כ-48 מליון ש"ח, אף הוא רובו בהמחאות בנקאיות, אך איש מאנשי הבנק או מהפיקוח על הבנקים לא עורר שאלה או תמיהה כלשהי בעניין זה ומעשי המעילה של אתי לא נחשפו, ומשאותן ההמחאות נפרעו על ידי הבנק פעם אחר פעם באין מפריע היה בכך, לטענת המערערים, כדי "להרדים" כל חשד גם אם תחילה התעורר כזה באשר לתקינות הוצאתן של ההמחאות. טענה זו אינה משוללת היגיון אך בהינתן מכלול הנסיבות האופפות את קבלת ההמחאות על ידי רביזדה ואוהב ציון וכן את העברת הכספים מחשבונותיהם של לקוחות בבנק לחשבונות בנק בשליטתם, נראה כי העובדות אשר היו ידועות וגלויות להם במהלך כל התקופה הרלבנטית היה בהן, בוודאי בהצטברן, כדי לחזק ולבסס חשד ממשי כי הכספים שאותם קיבלו הושגו על ידי אתי ועופר בדרך בלתי כשרה, וזאת גם אם באותו שלב לא נחשף הדבר על ידי הגורמים בבנק או על ידי גורמי הפיקוח בבנק ישראל.
40
במסגרת הנסיבות המחשידות הללו ניתן למנות בנוסף למה שכבר צוין את העובדה שאתי אישרה בעדותה - בניגוד לגרסה שניסו להציג רביזדה ואוהב ציון - כי היא ערבה כלפיהם בין היתר ובעיקר להמחאות הבנקאיות (ראו פרוטוקול הדיון מיום 2.5.2005 בעמ' 2221-2218; השוו לעדותו של אבוזמיל פרוטוקול הדיון מיום 27.10.2009 בשורות 15-9). כזכור מדובר בהמחאות שהסתכמו בכמאתיים מליון ש"ח ובהינתן העובדה כי מקור הכנסתה של אתי היה ממשכורתה בבנק וכי פרט לכך לא הוכח כי הייתה בעלת נכסים בהיקף משמעותי כלשהו, אין זאת אלא שהמערערים הבינו ולמצער חשדו כי ערבותה או "אחריותה" כלשונה (ראו הודעתה מיום 28.4.2002 בעמ' 3 ו-4) לפירעון ההמחאות הבנקאיות האמורות, כרוכה במעשים פליליים שאותם ביצעה בהקשר זה גם אם הפרטים לא היו נהירים להם. מסקנה זו מתחזקת נוכח האופן הבלתי שגרתי, בלשון המעטה, אשר בו נמסרו ההמחאות הבנקאיות לידי שליחיו של רביזדה ולידי אוהב ציון מחוץ לסניף הבנק כמתואר לעיל, בלא שניתן לכך כל הסבר הגיוני מצד המערערים וכן נוכח העובדה כי המחאות אלה היו משוכות לטובת נפרעים זרים ולא לטובת עופר, רביזדה או אוהב ציון. גם לעובדה זו וכן לעובדה כי בוצעו העברות בנקאיות מחשבונות של לקוחות שונים של הבנק למסחר לחשבונות בשליטתם של המערערים, לא ניתן על ידי המערערים הסבר הגיוני כלשהו. אוהב ציון אף התקשר לאתי במהלך אחד עשר חודשים כמאה ושלושים פעמים (ת/854), נפגש איתה פעמים רבות והעביר לה תאריכים בהם עליה לבצע את ההעברות הבנקאיות שסכומן הכולל הגיע לכ-12 מליון ש"ח (ת/831 גיליון 3; עמ' 5221-5220 לפרוטוקול הדיון מיום 22.6.2009). בנסיבות אלה אין תימה כי בית המשפט המחוזי ראה לבסס, בין היתר, על התנהלותם זו של רביזדה ואוהב ציון את קביעתו לפיה היה להם חשד ממשי כי הכספים שקיבלו הושגו בפשע באומרו "לא הובהר לי מדוע לא ניתן היה לקבל את השיקים באורח גלוי, במסגרת פעילותו הרגילה של הבנק למסחר, לו דובר בהתנהלות נורמטיבית ובמקור כספים כשר".
31. כמו כן, בצדק הגיע בית המשפט המחוזי למסקנה, בין היתר בהתבסס על עדויות המערערים עצמם, כי יש לדחות את גרסתם לפיה קיבלו את ההמחאות מעופר לצורך ניכיון כנגד עמלה וקבע כי ההמחאות ניתנו להם כהחזר הלוואות ואשראי שניתן לעופר. עדותו של קטאשווילי במשטרה לפיה ניכיון המחאות בנקאיות היה, ככלל, מהלך חריג ביותר בעסקיו של רביזדה (ת/723, הודעה מיום 12.5.2002, בעמ' 5 שורות 133-128), תומכת אף היא בקביעתו זו של בית המשפט. ויש בכך כדי להסביר מדוע המערערים - כמי שהיו בעלי אינטרס עליון לקבל לידיהם את החזר ההלוואות והאשראי - נמנעו מלערוך בירור כלשהו באשר לאמצעים ולדרך שבה הושגו הכספים, אף שבנסיבות העניין אין כאמור ספק שהתעורר אצלם חשד ממשי כי אלה הושגו בדרך לא כשרה. על עצימת עיניים זו, ככל שהדבר נוגע לרביזדה, העיד קטאשווילי במשטרה (ת/723, הודעה מיום 12.5.2002, בעמ' 5, שורות 127-122):
"ש – היום בעדותך טענת כי הסכומים של השקים של עופר מקסימוב והשימוש הרב שלו בשקים בנקאיים היה חריג ביחס ללקוחות האחרים עימם פעלתם במשרדו של רביזאדה, האם דיברת עם בני לגבי מקור השקים האלו, מאיפה יש לעפר כסף ?
ת – הייתה לי פעם אחת שיחה עם בני לגבי הסכומים שמביא עופר מקסימוב, שאלתי אותו מאיפה עופר מביא כסף ובני אמר לי אני לא יודע ולא מעניין אותי. השיחה היתה לפני חצי שנה לערך. פעם אחת שאלתי אותו ולא עניין אותי יותר". [ההדגשה לא במקור]
41
על הצורך הנואש של אוהב ציון לקבל את החזר ההלוואות והאשראי מעופר ועל הימנעותו מלברר מנין הכספים המוזרמים אליו פעם אחר פעם באמצעות אתי דרך הבנק למסחר, למרות הנסיבות המחשידות ביותר שבהן נתקבלו הכספים בידיו לפי סכומים ותאריכים שאותם קבע מראש, ניתן ללמוד מעדותו של אוהב ציון עצמו.
"אוהב ציון: ... היה קטע כבר שהייתי אתו בסכומים גדולים, לא יכולתי לעצור את הבלון הזה, אם הייתי עוצר את הבלון הזה, אז כל השיקים שלי היו קורסים, אז אמרתי אולי הוא יחזיר, הייתי כל הזמן חי באשליה שהוא יחזיר את הכסף.
עו"ד נג'רי: אבל זאת בדיוק השאלה, מאין היה לך את הביטחון שהוא יחזיר את הכסף?
אוהב ציון: הוא הבטיח לי, הוא אמר לי תשמע יש לי פה, אני צריך לקבל מחו"ל כסף, יש לי על אחותי כסף. אני מה שעשיתי בסוף בשנתיים האחרונות, כבר אני לא הייתי, לא הייתי מודע למה שאני עושה בכלל, נתתי לו כאלה סכומים של שיקים, הייתי נותן לך שיק של מיליון, כל שיק של שני מיליון שקל." (פרוטוקול מיום 22.6.2009 עמ' 5203)
[...]
"עו"ד נג'רי: ולמה תיאום התאריכים והסכומים נעשה עם אתי, איך היא יכלה לדעת מתי עופר מרוויח או לא מרוויח?
אוהב ציון: את זה לא שאלתי בחיים, היא אמרה לי לרשום את התאריכים האלה ובתאריכים האלה הייתי מקבל את הכסף.
[...]
"כב' השופט שהם: אולי קצת נחדד את זה אפילו, אתה הבנת שהמקורות הכספיים זה מקורות זמינים לרגע זה, או שזה כספים שיגיעו בעתיד?
אוהב ציון: תקופות שיהיו בעתיד, ככה היא הסבירה לי, שצריכים להיכנס לו כספים.
כב' השופט שהם: יפה, אז בדיוק זאת השאלה של התובעת, אם היא נותנת לך התחייבויות על כספים שיגיעו בעתיד, מניין לה הביטחון שהכספים האלה יגיעו בעתיד?
אוהב ציון: אין לי מושג, מאיפה אני יודע?" (פרוטוקול מיום 22.6.2009 בעמ' 5222-5221)
אתי אלון התייחסה בחקירתה במשטרה לאופן התנהלותם של רביזדה ואוהב ציון ועדות זו מלמדת אף היא על עצימת עיניים מצידם נוכח מה שהיה למעשה "כתובת על הקיר" אותה נמנעו המערערים מלקרוא.
42
"ש – מי קיבל ממך את השיקים ?
ת – ... בשנה האחרונה האנשים עצמם הגיעו אלי לסניף, אוהב ציון אהרון בא הרבה ודור-חן – בני רביזדה, שלח שליחים, גילקרוב שלח את הבן שלו. הם באו לקחת את השיקים לא אמרו לי שום דבר אני מתכוונת שהם לא היו נכנסים אלי לסניף. קודם צלצלו אלי לבנק ואמרו שצריכים לקחת ממני כסף, כי אני הייתי אחראית על אחי. אז לפעמים אמרתי להם בטלפון שאני אחראית על החובות של אחי ולפעמים באו לקחת שיקים [מילה לא ברורה] כסף אחרי שתיאמו איתי מראש. זה אנשים שידעתי שהוא חייב להם בגלל הימורים, או שהם היו ערבים לו אצל מישהו אחר.
ש- אלו אנשים שידעו שהכסף מקורו בחשבונות לקוחות?
ת – אני לא יודעת מה הם ידעו. אני לא אמרתי להם שזה כסף שאני גונבת. הם ראו שזה שיקים לא לפקודתם".
[ההדגשות לא במקור] (הודעה מיום 28.4.2002, עמ' 3 ו-4)
43
32. מהלך נוסף שבו השתתף רביזדה אשר לדברי בית המשפט המחוזי היה בו "כדי לעורר יותר מאשר חשד ממשי בליבו" כי מדובר בכספים שהושגו בפשע, הוא המהלך הסיבובי לפיו העביר עופר לרביזדה עשרות המחאות בנקאיות של הבנק למסחר המשוכות לטובת לקוחות שונים של הבנק כנפרעים, ורביזדה ניכה את ההמחאות הבנקאיות הללו תמורת עמלה שגבה וכנגדן קיבל עופר המחאות בנקאיות של הבנק הבינלאומי הראשון בע"מ סניף דיזינגוף (ת/279-290) ושל בנק לאומי לישראל בע"מ סניף יפו (ת/423-ת/457), בהם התנהלו חשבונות בשליטתו של רביזדה. המחאות בנקאיות אלו הוצאו לפקודת נפרעים שונים ששמם צוין על ידי עופר. בדיעבד הסתבר כי נפרעים אלה היו אף הם לקוחות של הבנק למסחר. עוד הסתבר בדיעבד כי מהלך זה נעשה על ידי אתי ועופר במטרה להסוות את המעילה בכספי הבנק שביצעו לאחר שאותם הלקוחות ביקשו למשוך כספים שאמורים היו להיות בחשבונותיהם ונגנבו על ידי אתי ועופר (ראו עדות אתי מיום 9.2.2005 בעמ' 2281-2276). לא הוכח כי רביזדה ידע לאשורן ובזמן אמת את העובדות הקשורות למהלכים הסיבוביים הללו ואת המניעים של עופר בבצעו אותם. אך הוכח כי רביזדה נענה בעניין זה לבקשת עופר ואיפשר לו לבצע את המהלכים הסיבוביים הללו עשרות פעמים בסכומים מצטברים של מיליוני שקלים. עוד יצוין כי בשבעה מקרים לפחות, על פי רישומי הרג'יסטר של בנק לאומי לישראל, היה זה רביזדה (באמצעות עובדיו) שביקש את הוצאת ההמחאות הבנקאיות הנגדיות (ר' עדות מנהלת סניף בנק לאומי בעמ' 791, פרוטוקול הדיון מיום 14.6.2004). כל זאת מבלי שהיה בפי רביזדה הסבר כלשהו הכיצד מהלכיו אלה של עופר, שהיו נטולי כל היגיון כלכלי, לא עוררו בליבו חשד כי מדובר בכספים שהושגו בפשע. לא מצאתי בטיעוניו הסבר מניח את הדעת לשאלה מדוע עופר היה צריך לתת המחאה בנקאית אחת לפקודתו של פלוני על מנת לקבל המחאה בנקאית אחרת לפקודתו של אלמוני, בייחוד משאין מדובר במהלך חד פעמי אלא במהלכים שחזרו ונשנו עשרות פעמים ובסכומים לא מבוטלים. עם זאת ובניגוד לבית המשפט המחוזי אינני סבורה כי מדובר ב"ראיה חשובה הפועלת לחובתו [של רביזדה]" אלא בראיה נוספת המצטברת אל יתר הראיות הנסיבתיות שהוצגו לחובתו. כמו כן אינני מקבלת את אמירתו של בית המשפט המחוזי כי "הדעת נותנת, כי הדבר נעשה על ידי [רביזדה] על מנת למנוע את חשיפת מעשיה של אתי אלון". זאת בהינתן העובדה כי בית המשפט זיכה את רביזדה משותפות לעבירות שבהן הורשעו אתי ועופר וקבע כי לא הייתה לו לגביהן ידיעה בפועל.
44
עם זאת מדובר, כאמור, בראיה נסיבתית נוספת
הנוגעת למערכת היחסים של רביזדה ועופר והמצטרפת ליתר הנסיבות שמניתי לעיל ובהן: הסתבכויותיו
של עופר והחובות שצבר; היותו מהמר "כבד"; הניסיון שצברו המערערים
מעיסוקיהם בשוק האפור ובהימורים; מאות מיליוני השקלים שיצאו מן הבנק למסחר והועברו
לידיהם על ידי אתי ועופר בין היתר באמצעות מאות המחאות בנקאיות המשוכות על שם
נפרעים שאינם קיימים או על שם לקוחות הבנק וכן באמצעות העברות בנקאיות מחשבונות
שונים בבנק למסחר, למרות שלרביזדה ולאוהב ציון לא היה קשר לבעלי החשבונות הללו; ההתנהלות
הבלתי שגרתית שבה התקיים הקשר בין אתי ועופר לבין רביזדה ואוהב ציון בכל הנוגע
למסירת ההמחאות וההנחיות שניתנו במסגרתו לאתי על ידי אוהב ציון באשר לסכומים
ומועדים שבהם יש לבצע את ההעברות הבנקאיות. לכל אלה מצטרפים מבחינת רביזדה גם
המהלכים הסיבוביים המתוארים לעיל. לאחר הדיון שהתקיים בפנינו ביקש רביזדה להגיש,
בהסכמת המדינה, הודעת הבהרה בה ציין כי "פרט" לעופר גם שיקים שאינם
המחאות בנקאיות אשר היקפם המצטבר קרוב להיקף ההמחאות הבנקאיות שקיבל מידיו, והוא
הפנה בעניין זה אל הודעותיו במשטרה מיום 3.11.2003 ומיום 3.5.2002 (ת/54 ו-ת/70).
הבהרה זו ממנה עולה כי במערכת היחסים שבין רביזדה לעופר ביצע רביזדה גם ניכיון
שיקים, אין בה בעיניי כדי לשנות מן המסקנה לפיה מכלול הנסיבות שתמציתן מפורטת לעיל
אינו מותיר מקום לספק כי, למצער, התעורר אצל רביזדה ואוהב ציון חשד של ממש שהכספים
אותם קיבלו מאתי ועופר הושגו בדרכים לא כשרות הטובלות בפשע, אך הם עצמו את עיניהם
בחוזקה ובחרו שלא לשאול שאלות ולא לערוך את הבירור הפשוט שנדרש היה לעורכו בנסיבות
העניין. שאלה נפרדת היא השאלה מהו בירור מספק לצורך היחלצות מעבירה על פי סעיף
33. טרם סיכום מסקנותינו בערעור זה ככל שהוא נוגע
להרשעת המערערים בעבירה על פי סעיף
אשר לניסיון להיתלות בתוצאות ההליכים הפליליים בעניינם של מעורבים אחרים בפרשה, בצדק קבע בית המשפט המחוזי (ראו הכרעת הדין בעמ' 172) כי אין להקיש מעניינם של גילקרוב ואבוזמיל לענייננו משום שהראיות הנסיבתיות אשר הוכחו בעניינם של רביזדה ואוהב ציון שונות במידה רבה מאלה שהוכחו בעניינם של גילקרוב ואבוזמיל ומכאן השוני במסקנה המשפטית שניתן לגזור מהן (ראו והשוו: ע"פ 3427/91 אבו סאלח נ' מדינת ישראל, פסקה 7 לפסק דינו של השופט ת' אור (12.8.1993)). אכן הרוב המכריע של הראיות שעליהן ביסס בית המשפט את הרשעתם של המערערים בעבירה של קבלת נכסים שהושגו בפשע נוגע באופן ישיר להתנהלותם של המערערים עצמם ובמובן זה אין מכנה משותף בין המסכת העובדתית שהובילה להרשעתם של המערערים ובין המסכת העובדתית שהובילה לזיכוי או לאי ייחוס אותה העבירה למעורבים האחרים שהוזכרו על ידם. אשר למאיר חסון ראוי להוסיף ולציין כי פסק הדין בעניינו ניתן לאחר הסדר טיעון שהושג בינו ובין המדינה (ס/179, ס/180 ו-ס/181) וגם מטעם זה אין מקום להקיש מעניינו לענייננו.
אשר לטענה הנוספת
שהעלו המערערים ולפיה לא ניתנה להם הזדמנות סבירה להתגונן מפני עבירה לפי סעיף
45
"נראה לי כי תנאי שני זה – "הזדמנות סבירה להתגונן" – כולל בחובו שני יסודות. היסוד האחד הוא טכני דיוני, דהיינו, הזדמנות סבירה העומדת לרשות הנאשם להתנגד להבאת ראיות לענין עובדות שאינן מוזכרות בכתב האישום, לחקור עדים, ולהביא ראיות משלו. היסוד האחר הוא עניני מהותי, דהיינו, הזדמנות סבירה העומדת לרשות הנאשם לפתח ולייצב קו הגנה כנגד אישום שאינו מופיע בכתב האישום אך העולה מתוך העובדות שהובאו לפני בית המשפט. לענין יסוד שני זה השאלה היא אם הנאשם הופתע, והאם כתוצאה מכך נמנעה ממנו האפשרות לפתח קו הגנה חדש שיש בו כדי להתגונן כנגד האישום בו הורשע, אף שזכרו לא בא בכתב האישום. על כן מקובל הוא לשאול נאשם, הטוען להיעדרה של הזדמנות סבירה להתגונן "במה היית מתגונן, ואיזה קו הגנה נמנע ממך" ((3) 1821, פ"ע כו 152). עולה מהאמור, כי אם קו ההגנה שבנה לעצמו הנאשם כלפי האישום שהופיע בכתב האישום כולל בחובו גם את קו ההגנה אותו היה מציב הנאשם לאישום בו הורשע אין לומר כי הנאשם הופתע, וכי לא ניתנה לו הזדמנות סבירה להתגונן ((2) 778, פ"ע יג 316; (1) 747, 755). לעומת זאת, אם הנאשם נמנע מלהציב קו הגנה – כגון "סיכון כפול" או תחולתו של חריג לאחריות – משום שקו הגנה זה לא נתבקש על פי העובדות המקוריות, אך עלה מתוך העובדות החדשות על פיהן הורשע, אומרים כי לנאשם לא ניתנה הזדמנות סבירה להתגונן ((3) 477; (2) 23)." (ע"פ 79/63 עוזר נ' מדינת ישראל, פ"ד לג(3) 606, 614 (1979); ראו גם: ע"פ 5204/07 אבוסמור נ' מדינת ישראל, פסקה 18 לפסק דינה של השופטת ע' ארבל (3.9.2007))
בענייננו קבע בית המשפט המחוזי, כאמור, כי המדינה ביקשה בסיכומיה להרשיע את המערערים לחלופין בעבירה של קבלת נכסים שהושגו בפשע, כי המערערים התייחסו לכך בסיכומיהם, וכי במהלך המשפט הייתה למערערים ההזדמנות להתגונן גם מפני האפשרות שבית המשפט יתבקש להרשיעם בעבירה זו.
קביעה זו בדין יסודה.
46
כפי שכבר צוין, לא הייתה מחלוקת בין הצדדים כי
הכספים שהועברו לידי רביזדה (כ-144 מליון ש"ח) ולידי אוהב ציון (כ-48 מליון
ש"ח) על ידי אתי ועופר הושגו בעבירה מסוג פשע ובכך מתמצה, למעשה, הרכיב
העובדתי של העבירה. אשר ליסוד הנפשי של העבירה - המערערים הואשמו, כזכור, בעבירות
חמורות מזו שבה הורשעו לבסוף (קשירת קשר לביצוע פשע וגניבה על ידי עובד) אשר ייחסו
להם שיתוף פעולה עם אתי אלון ועופר במעשי המעילה והגניבה. הראיות שהציגה המדינה
מזה על מנת להוכיח את ביצוען של העבירות הללו על ידי המערערים, והראיות שהציגו
המערערים מזה על מנת לשלול את המסקנה כי ביצעו אותן, סובבות כולן סביב אותה שאלה
עצמה והיא מה היה חלקם של המערערים במעשים האמורים ומה ידעו אל נכון בעת שקיבלו
לידיהם את הכספים בדרך שבה קיבלו אותם. במובן זה מדובר במסכת ראיות שלמה שאפשרה
למערערים להתגונן - בחקירות נגדיות ובהצגת ראיות מטעמם - לא רק מפני היסוד הנפשי
הנדרש לביסוס אשמת השותפות במעשים שיוחסה להם על פי כתב האישום, אלא גם נגד היסוד
הנפשי הנדרש לצורך העבירה החמורה פחות היא העבירה על פי סעיף
סיכומם של דברים - הרשעתם של רביזדה ואוהב ציון בעבירה של קבלת נכסים שהושגו בפשע בדין יסודה ואין מקום להתערב בה.
זיוף חתימות היסב על גבי ההמחאות הבנקאיות - האישום השלישי
47
34. באישום השלישי יוחסו לרביזדה ולאוהב ציון גם
עבירות של זיוף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר בנסיבות מחמירות, לפי סעיף
48
במישור העובדתי דחה בית המשפט המחוזי את
טענותיו של רביזדה לפיהן לא הנחה את קטאשווילי לחתום חתימת היסב על גבי ההמחאות
הבנקאיות הללו והעדיף בעניין זה את הודעותיו של קטאשווילי אשר הוגשו כראיה לפי
סעיף
35. משנותרה על כנה הקביעה כי אוהב ציון עצמו ורביזדה באמצעות קטאשווילי הם שביצעו את חתימות ההיסב על גבי ההמחאות הבנקאיות ומשאין מחלוקת כי המחאות אלו הופקדו בחשבונות שבשליטת השניים, יש להוסיף ולדון בטענות המשפטיות שהעלו רביזדה ואוהב ציון לעניין הרשעתם בעבירות הזיוף והמרמה הנוגעות לאותן המחאות בנקאיות.
המונח "זיוף" לצורך סימן ו' בפרק
י"א ל
"זיוף" - אחת מאלה:
(1) עשיית מסמך הנחזה להיות את אשר איננו, והוא עשוי להטעות;
(2) שינוי מסמך - לרבות הוספת פרט או השמטת פרט - בכוונה לרמות, או ללא סמכות כדין ובאופן הנחזה כאילו נעשה השינוי בסמכות כדין;
(3) חתימת מסמך בשם פלוני ללא סמכות כדין, או בשם מדומה, באופן העשוי להיחזות כאילו נחתם המסמך בידי פלוני;
בשל חתימות ההיסב על גבי ההמחאות הבנקאיות
נושא האישום השלישי הורשעו רביזדה ואוהב ציון, כאמור, בעבירה של זיוף מסמך בכוונה
לקבל באמצעותו דבר בנסיבות מחמירות לפי סעיף
49
בערעורו טוען רביזדה שחמש עשרה ההמחאות
הבנקאיות נושא אישום זה, הינן המחאות לטובת נפרעים בדויים עליהן חל סעיף
טענות אלה אף הן דינן להידחות וזאת מכמה
טעמים. ראשית, המחאה בנקאית
מיוחדת בכך שמתקיימת בה זהות בין המושך לנמשך וככזו אין היא עונה להגדרת המונח
"שיק" שבסעיף
"נפרע הוא בדוי אם המושך, מבחינתו הסובייקטיבית, לא רצה לראות במי שרשם כנפרע כמי שזכאי לפרעון השטר (ע"א 1209/97 קטן נ' כהן, פסקה 2 לפסק הדין (29.31999)).
50
הנפרעים בהמחאות הבנקאיות בענייננו אינם עונים על
מאפייניו אלה של המושג "נפרע בדוי". כזכור מדובר בהמחאות אשר מורשי
החתימה של הבנק חתמו עליהם חתימת משיכה לאחר שאתי אלון רשמה בהם שמות של לקוחות
הבנק או שמות פיקטיביים שבדתה מליבה לאחר שהציגה בפני מורשי החתימה הללו מצג כוזב
ולפיו נתבקשה הוצאתן של אותן ההמחאות על ידי לקוחות בבנק שחשבונם חויב בגינן.
לפיכך, אין לומר כי מנקודת ראותו של הבנק למסחר, כמושך ההמחאות הבנקאיות, מדובר
היה בנפרעים בדויים אשר לבנק לא הייתה כוונה כי יהיו זכאים לפירעונן. ההיפך הוא
הנכון, בעת משיכת ההמחאות הבנקאיות הללו התכוון הבנק כי אותם הנפרעים יוכלו לפרוע
את ההמחאות. גם מטעם זה יש לדחות את טענת המערערים ככל שהיא נסמכת על ההוראה
שבסעיף
36. על מנת לפרוע את ההמחאות הבנקאיות נדרשה חתימת
היסב של מי ששמו נקוב בהן כנפרע ובניגוד לטענות שונות שהעלו המערערים בהקשר זה,
עולה מן הראיות בבירור כי הן רביזדה והן אוהב ציון ידעו היטב כי ללא חתימת היסב של
הנפרע לא ניתן להפקיד את ההמחאות (ראו: ת/727 – הודעתו של קטאשווילי לפיה רביזדה
הנחה אותו להוסיף את חתימות ההיסב; עמ' 4528 לפרוטוקול הדיון מיום 17.12.2007 –
עדותו של רביזדה בשורות 30-29). כמו כן עולה מן הראיות כי לרביזדה ולאוהב ציון לא
הייתה כל היכרות עם לקוחות הבנק שנרשמו בחלק מן ההמחאות כנפרעים ובוודאי שלא הייתה
להם היכרות עם אותם נפרעים פיקטיביים שבדתה אתי מליבה. מאליו מובן כי בנסיבות אלה
ונוכח האופן המתואר לעיל שבו הוציאה אתי את ההמחאות הבנקאיות הללו מן הבנק למסחר,
רביזדה ואוהב ציון אף לא הוסמכו כדין להוסיף על גבי אותן ההמחאות חתימות היסב
ומשכך בפנינו מעשה זיוף כהגדרתו בסעיפים
51
אשר על כן, בצדק קבע בית המשפט המחוזי כי יש
להרשיע את רביזדה ואוהב ציון בגין מעשיהם אלה בעבירות הזיוף והמרמה לפי סעיפים
מטעמים אלה, אציע לחבריי לדחות את ערעורם של
רביזדה ואוהב ציון בנוגע להרשעתם בעבירות לפי סעיפים
השיקים שנמשכו מחשבונו של שלמה בסון - האישום החמישי
52
37. רביזדה הורשע בעבירות הזיוף והמרמה גם בכל הנוגע
להוספת שמות נפרעים וחתימות היסב על גבי כ-90 שיקים שנמשכו על ידי בסון מחשבון
שהתנהל על שמו בבנק הפועלים סניף לוד, כמפורט באישום החמישי. כזכור שימש בסון
"איש קש" לעסקי ה"שוק האפור" שניהל אבוזמיל והשיקים האמורים
הועברו על ידי אבוזמיל, בלא שצוין בהם שם הנפרע, לרביזדה אשר ניהל אף הוא עסקים
ב"שוק האפור". בית המשפט המחוזי קבע כממצא עובדתי כי קטאשווילי שהיה
במועדים הרלבנטיים עובד של רביזדה, הוא שהוסיף באותם השיקים שמות של נפרעים
פיקטיביים וכן חתימת היסב באותו השם והכל על פי הנחיותיו והוראותיו של רביזדה. בית
המשפט המחוזי דחה גם בהקשר זה את טענת רביזדה כאילו פעל קטאשווילי במעשיו אלה על
דעת עצמו וביסס זאת בין היתר על אותם הטעמים שבגינם דחה טענה דומה שהעלה רביזדה
לגבי חתימות ההיסב המזויפות שביצע קטאשווילי על גבי ההמחאות הבנקאיות נושא האישום
השלישי. בהיבט המשפטי הוסיף רביזדה וטען כי מכל מקום אין כל פסול בהוספת שם הנפרע
וחתימת ההיסב בנסיבות שתוארו נוכח הוראת סעיף
38. בערעורו שב רביזדה וטוען כי הוספת שמות הנפרעים בשיקים הנדונים וחתימת ההיסב בגב השיקים הללו היה פרי שיתוף הפעולה בין אבוזמיל לקטאשווילי וכי מכל מקום מי שביקש להוסיף בהם שמות של נפרעים פיקטיביים ולחתום בשמם חתימת היסב הוא אבוזמיל, שהיה כאמור בעל החשבון בפועל, וזאת על מנת להסתיר מעיני הבנק הנמשך את פעילותו עם חברה העוסקת בניכיון שיקים. משכך, לטענת רביזדה לא היה מקום לייחס לו עבירה כלשהי, שכן השלמת הפרטים החסרים בשיקים נעשתה על ידי קטאשווילי בהרשאה כדין שניתנה לו מאת אבוזמיל. עוד הוא טוען כי לא היה לו כל אינטרס לרמות או לזייף את השיקים הללו, כי עשה כן לבקשת אבוזמיל וכי גם אילו היה רושם את שמו שלו כנפרע בשיקים היה הבנק פורע אותם. בהתייחסו לעניין בלס שאליו הפנה בית המשפט המחוזי מציין רביזדה כי אין הנדון דומה לראיה וכי עניין בלס התייחס להמחאות בנקאיות שחתימת ההיסב בהן זויפה. המדינה סומכת ידיה על קביעותיו של בית המשפט המחוזי וטוענת בין היתר כי עצם רישום שמם של נפרעים פיקטיביים בשיקים הוא מעשה מרמה וכי לא הוכח שאבוזמיל הסכים להשלמת הפרטים החסרים בשיקים על דרך של הוספת שמות פיקטיביים וחתימות היסב פיקטיביות של נפרעים.
39. לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ואת הראיות הרלוונטיות לעבירות הזיוף והמרמה הנוגעות לשיקים של בסון כמפורט באישום החמישי, אני סבורה כי יש לקבל את הערעור בחלקו ככל שהוא מתייחס לאישום זה.
סעיף
53
19. (א) היה השטר חסר פרט מהותי, האדם המחזיק בו יש לו רשות לכאורה להשלים את החסר ככל שנראה לו.
(ב) מסמך כאמור שהושלם תוך זמן סביר ובדיוק לפי ההרשאה שניתנה, יהא אכיף על כל אדם שנעשה צד לו לפני ההשלמה; זמן סביר, לענין זה, הוא שאלה שבעובדה; ואולם אם סיחרו את המסמך לאחר השלמתו לאוחז כשורה, יהא השטר בידו כשר ובר-פעל לכל דבר, והוא יכול לאכוף אותו כאילו הושלם בתוך זמן סביר ובדיוק לפי ההרשאה שניתנה.
וכך מסביר המלומד זוסמן את הרעיון העומד מאחורי סעיף 19: "הרעיון המונח ביסוד הסעיף 19 הוא, שמי שהוציא מסמך המגלה את דעת הכותב ליתן מהלכים למסמך סחיר, אך לפי חזותו ניתן להוסיף פרטים על הכתוב בו, חזקה עליו – ועל כל אלה שחתמו אחריו על מסמך כזה – שהרשו את מחזיק המסמך להוסיף את החסר, ולא, יבואו הם ויוכיחו היפוכו של דבר." (זוסמן, בעמ' 159; ראו: ע"א 434/63 חרותי נ' שובס, פ"ד יח 403, 411-410 (1964)). ובמילים אחרות מבחינת דיני השטרות העובדה שאבוזמיל (באמצעות בסון) נתן בידי רביזדה (באמצעות קטאשווילי) שיקים ללא ציון שם הנפרע מקימה חזקה לטובת רביזדה לפיה הוא רשאי מבחינת מושך השיקים להשלים בהם את החסר אלא אם כן היה אבוזמיל סותר חזקה זו וטוען כי רשות כזו לא ניתנה וכי נסיבות מסירת השיקים הללו לידי רביזדה בלא שמות הנפרעים - שונות. בעניין קטאשווילי אישרה ערכאת הערעור את הרשעתו בעבירות הזיוף והמרמה שיוחסו לו בשל הוספת שמות הנפרעים וחתימות ההיסב על גבי אותם השיקים עצמם וקבעה כי:
מהודעתו של אילן אבוזמיל שהוגשה בהסכמה (ס/1), לא ניתן ללמוד על הסכמה מצד
אילן אבוזמיל למילוי שמות מוטבים בדויים, בהבדל ממילוי שמות מוטבים אמיתיים, כגון
מילוי שמו של רביזדה או שם חברתו כנפרע (פעולה טכנית המותרת לפי סעיף
אילן אבוזמיל עצמו, נקרא כעד הגנה ושמר על זכות השתיקה, כך שהגירסה היחידה היא זו שב- ס/1. לפיכך צדק בית המשפט קמא כאשר דחה את הגירסה. מדובר בגירסת הגנה שעל המערער 1 להוכיחה ברמה הנדרשת מהנאשם, והנטל לא הורם. (פסקה י"א לפסק הדין בע"פ 70059/04)
54
מן הפסקה המצוטטת לעיל עולה כי מהודעתו של אבוזמיל במשטרה (שהוגשה בהסכמה בע"פ 70059/04) הסיק בית המשפט כי אבוזמיל הסכים אולי להוספת שמו של רביזדה או שמה של החברה בניהולו במקום המיועד לשמות הנפרעים בשיקים ("שמות מוטבים אמיתיים") ולעומת זאת, כך סבר, לא ניתן ללמוד מאותה הודעה שאבוזמיל הסכים להוספת שמות של נפרעים פיקטיביים בהם. בית המשפט אף הדגיש כי אבוזמיל בחר לשתוק בבית המשפט ומשכך כל שיש בפניו הוא ההודעה האמורה של אבוזמיל במשטרה והודעה זו אינה תומכת בגרסת ההגנה שהציג קטאשווילי.
בענייננו שונים הם פני הדברים. אבוזמיל העיד
ולא סתר בעדותו את החזקה שבסעיף
ת-ביקשתי מכל מיני, לא רק ממיקי [קטאשווילי], מעוד אנשים, שלא ישימו את החותמת שהם חברה של שוק אפור שמוכרת, שלא ישימו, שלא ישאלו שאלות בבנק (שם, בשורות 19-18)
עוד הוסיף וציין אבוזמיל בעדותו כי אישר לרביזדה שהשיקים הללו ייפרעו וכי לרביזדה לא היה עניין או אינטרס כלשהו שלא להשלים בשיקים את שמו או שם חברת דור-חן במקום המיועד לציון שמו של הנפרע, וכלשונו "... אני אומר זה לא שייך לבני [רביזדה] בכלל, זה אני הערתי לו בגלל שהעירו לי בבנק שלי, לבני זה לא שייך" (שם, בעמ' 5311 שורות 2-1). בית המשפט המחוזי קבע אמנם בפסק דינו שעדותו של אבוזמיל לא הייתה מהימנה עליו וכי הסתבך בעניין זה בסתירות ובשקרים (הכרעת הדין, פיסקה 52 בעמ' 141-140). אך גם אם תיוותר קביעתו זו של בית המשפט המחוזי על עומדה וכידוע אין ערכאת הערעור נוטה להתערב בקביעות מהימנות, נראה לי כי אין בכך כדי להוליך להרשעתו של רביזדה בכל עבירות הזיוף והמרמה שיוחסו לו באישום החמישי ומחלקן יש לזכותו כפי שיבואר להלן.
55
40. סעיף
56
אכן הגדרת המונח "זיוף" בדין הפלילי
רחבה מהגדרת מונח זה ב
41. עם זאת והגם שלעניין השיקים של בסון לא הוכח כי
היה מי שרומה בפועל לגבי הפקדתם ופירעונם או כי השלמת שמות של נפרעים פיקטיביים
בהם וחתימות ההיסב בשם אותם נפרעים נעשו בכוונה לקבל באמצעותם דבר, נראה כי ככל
שהדבר נוגע להוספת חתימת ההיסב על גבי השיקים מתקיימת כלשונה אחת החלופות להגדרת
המונח "זיוף" שבסעיף 414. כוונתי לחלופה שבסעיף 414(3) הקובעת כי זיוף
משמעותו, בין היתר, גם "חתימת מסמך ... בשם מדומה, באופן העשוי להיחזות כאילו
נחתם המסמך בידי פלוני". שם מדומה משמעותו שם אשר החותם יודע
כי הוא שמו של אדם שאינו קיים, כאשר יש בכך כדי להטעות אובייקטיבית ביחס לזהותו של
החותם והשם המדומה צריך שיהיה כזה שבכוחו לחסום את הדרך אל החותם - הזייפן (קדמי, בעמ' 906-905). במובן זה חתימת ההיסב בשמו המדומה של הנפרע
המדומה שהוסף על ידי רביזדה בשטר, מהווה מעשה זיוף כהגדרתו בחלופה זו ובגינו ניתן
להרשיע את רביזדה בעבירה לפי סעיף
57
על כן אף שלגבי האישום החמישי יש לזכות את
רביזדה מעבירות על פי סעיף
החזקה או ניהול מקום למשחקים אסורים - האישום הראשון והאישום השני
42. רביזדה ואוהב ציון מלינים בערעוריהם גם על
הרשעתם בעבירה הנוגעת להחזקה או הנהלה של מקום למשחקים אסורים לפי האישום הראשון
(רביזדה) והשני (אוהב ציון). לטענת רביזדה לכל היותר ניתן לראותו כמי שמימן את
פעילות הקזינו בשל דאגתו לגורל האשראי שנתן למהמרים בו. טענה זו בדין נדחתה על ידי
בית המשפט המחוזי לאחר שמצא כי מארג שלם של ראיות ישירות מצביע מעבר לספק סביר על
כך שרביזדה היה שותף בעסקי הקזינו בליפתא (ראו: ת/820 הודעתו של רמי שמעון; ת/1278
ת/1280, הודעותיו של נסריאצ'י בהן קשר את רביזדה לקזינו - הודעות אלה התקבלו
כראיות לפי סעיף
ערעוריהם של רביזדה ואוהב ציון ככל שהם מתייחסים להרשעתם באישום הראשון ובאישום השני, לפי העניין, דינם אפוא להידחות.
פעולה ברכוש אסור לפי סעיף
58
43. אוהב ציון ורביזדה הואשמו והורשעו גם בעבירה לפי
סעיף
לאחר שהכרעתי את הדין בעניינם של
הנאשמים והחלטתי להרשיעם בעבירות המקור, כמפורט בתוספת הראשונה ל
...
אין ספק, כי הנאשמים ביצעו פעולות רבות ברכוש האסור שהגיע לידיהם, כמפורט בהגדרה, לרבות מסירה, קבלה, החזקה, פעולה בנקאית והשקעה של הרכוש האסור, ולמצער, מדובר בערבוב של רכוש אסור עם רכוש אחר, שהיה ברשותם.
מבחינת היסוד הנפשי הנדרש בעבירה זו, אין ספק בעיניי כי הייתה לנאשמים מודעות לכך כי מדובר ברכוש אסור וכי הם מבצעים פעולה, או פעולות, ברכוש זה. (פסקה 55 להכרעת הדין בעמ' 148)
59
בערעורו טוען רביזדה כי לא ניתן לראות בעבירה לפי סעיף
אוהב ציון טוען בהקשר זה כי האישום המרכזי שיוחס
לו הינו קשירת קשר ושותפות לגניבה וכי העבירה של הלבנת הון שבה הואשם נובעת מכך
ומשזוכה מן האישום המרכזי, יש טעם לפגם בכך שהורשע בעבירה על פי
44. ערעורם של רביזדה ואוהב ציון דינו להידחות גם
ככל שהוא נוגע להרשעתם בעבירה לפי סעיף
סעיף
העושה פעולה ברכוש, בידיעה שהוא רכוש אסור, והוא מסוג
הרכוש המפורט בתוספת השניה ובשווי שנקבע בה, דינו - מאסר שבע שנים או קנס פי עשרה
מהקנס האמור בסעיף
העבירות בהן הורשעו רביזדה ואוהב ציון לפי
"סוגי רכוש
60
א. ...
ב. כספים, מעל לסכום של 400,000 שקלים חדשים, בין
בפעולה אחת ברכוש ובין בכמה פעולות ברכוש המצטברות לסכום האמור בתוך תקופה של
שלושה חודשים; ניתנו הכספים בתמורה לרכוש כאמור בפרט א', יחול לגביהם הסייג בדבר
שווי הרכוש לפי אותו פרט; לענין זה, "כספים" - לרבות המחאות נוסעים, המחאות
בנקאיות ונכסים פיננסיים שהם פיקדונות כספיים, חיסכון, השקעות בקופות גמל ובקופות
פנסיה, וכן אופציות וחוזים עתידיים כהגדרתם בסעיף
כאמור, רביזדה ואוהב ציון הורשעו במסגרת
האישום השלישי בעבירות של זיוף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר בנסיבות מחמירות,
שימוש במסמך מזויף וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות. הרשעתו של רביזדה בעבירות אלו
התייחסה ל- 15 המחאות בנקאיות (ת/971), אשר חמש מתוכן היו בסכום העולה על 500,000
ש"ח ואחת מהן בסכום העולה על 400,000 ש"ח. די בכך על מנת לבסס את הרשעתו
בעבירה לפי סעיף
45. באשר לאישומים התשיעי עד השנים עשר וכן באשר
לערעור המשיבה (ע"פ 6106/12), אני מצטרפת בהסכמה לקביעותיו ולמסקנותיו של
חברי השופט י' דנציגר. כמו כן אני מצטרפת
למסקנותיו של חברי השופט נ' הנדל בכל הנוגע
לערעורים על חומרת העונש ובכל הנוגע לשינויים בענישת רביזדה ודור-חן נוכח זיכויו
החלקי של רביזדה מהעבירות על-פי סעיף
ש ו פ ט ת
61
השופט י' דנציגר:
עבירות המס – אישומים תשע עד שנים עשר
תמצית הרקע העובדתי וקביעות בית המשפט המחוזי
באישום התשיעי ייחסה המשיבה לרביזדה ולחברות
שבשליטתו, עבירות של הכנה וקיום של פנקסי רשומות כוזבים, וכן עבירות של שימוש
במרמה, עורמה ותחבולה (על-פי סעיפים
רביזדה והחברות שבשליטתו
62
בנוגע לאישום התשיעי, חלקו המערערים 2-1 על תחשיבי המשיבה לעניין היקף ההכנסה החייבת שהועלמה על-ידם. כמו כן, נטען כי לא הוכח היסוד הנפשי של "כוונה להתחמק ממס". זאת, בין היתר, מאחר שבמשך שנים אחדות ניהל רביזדה מגעים עם רשויות מס ההכנסה לצורך תשלום המס. בנוסף, טען רביזדה כי בנוגע לשנות המס 2002-2001 לא יכולות היו להתגבש העבירות הנטענות, מאחר שלא היה ביכולתו לספק דו"חות ביחס לתקופה זו, נוכח מעצרו בטרם הגיע מועד הגשת הדו"חות. בנוגע לאישום העשירי, טען רביזדה כי פעל, באמצעות נציגיו, כמוסד כספי ומשכך לא היה עליו לשלם מס ערך מוסף ולהנפיק חשבוניות.
בית המשפט המחוזי קבע כי נקודת המוצא, עליה
לא נחלקו הצדדים, הינה כי סיכום כניסות הכספים לחשבונות הבנק שבשליטת רביזדה
בתקופה הרלוונטית הוא 4,789,981,458 ש"ח (כ-4.8 מיליארד ש"ח). בנוסף,
נקבע כי קיימות חמש מחלוקות עיקריות בין הצדדים ביחס לאישומים אלו: הסכום אשר ננקב
על-ידי המשיבה בנוגע למחזור אשר שימש את המערערים כמקור הכנסה; גובה העמלות שגבו
המערערים בגין ניכיון השיקים; זהות מקורות ההכנסה השונים; היסוד הנפשי הנדרש לצורך
ההרשעה בעבירות המיוחסות; וכן חבותם של המערערים להגיש דו"חות ולהנפיק
חשבוניות לפי
63
בית המשפט המחוזי קבע כי מאחר שהמערערים נמנעו מלנהל ספרים ולהגיש דו"חות לרשויות המס, אין כל אפשרות לבסס את הממצאים על ראיות אובייקטיביות. משכך, נקבע כי חישוב הכנסותיהם של רביזדה והחברות מבוסס על הערכה, לאחר שעמד בית המשפט על הראיות העיקריות שהוצגו בהקשר הזה. בית המשפט דחה הן את שיטת החישוב שהציעה המשיבה והן את שיטת החישוב שהציעו המערערים, בקובעו כי הן אינן מתיישבות עם המציאות בשטח, עם הראיות שהוצגו ועם המתווה שנקבע בהליך פלילי אחר, בנוגע לעבירות מס אחרות שביצעו המערערים 2-1 (ת"פ (שלום תל-אביב) 7146/01 מדינת ישראל נ' רביזדה (8.6.2005)). בית המשפט קבע כי לצורך חישוב הכנסתם החייבת של רביזדה והחברות, יש להפחית 15% מהסכום של 4.8 מיליארד ש"ח שהופקד בחשבונותיהם, בגין העברות שבוצעו מחשבון לחשבון, כאשר במספר מקרים נועדו חשבונות בנק מסוימים לביצוע העברות בלבד. יצוין כי סכום זה אינו כולל את מלוא ההכנסות מעסקי ההימורים, משקיים קושי להפריד את ההכנסות שנבעו מעסק זה מכלל ההכנסות. לכן, בחרה המשיבה לבסס את חישוביה כאילו נתקבלו כל הכספים בעבור ניכיון שיקים. כמו כן, נקבע כי יש להפחית 10% נוספים בגין שיקים חוזרים, שתמורתם לא נתקבלה. לאחר שסקר את העדויות שנשמעו, קבע בית המשפט כי שיעור השיקים המזומנים שנתקבלו בתקופה הרלוונטית עמד על 80%, ואילו שיעור השיקים הדחויים שנמסרו לניכיון עמד על 20%. בהתאם, נקבע כי העמלה שנגבתה בעבור ניכיון שיקים מזומנים עמדה על 0.5%, ואילו בעבור שיקים דחויים היתה העמלה 3.5%.
בית המשפט קבע כי לא נסתרו היסודות העובדתיים של עבירות המס שיוחסו לרביזדה ולחברות וכי על סמך הראיות שהוצגו לפניו, הוכחו גם היסודות הנפשיים של אותן העבירות. עם זאת, בית המשפט קיבל את הטענה לפיה לא ניתן להרשיע את רביזדה והחברות בעבירות האמורות ביחס לשנות המס 2002-2001, מהסיבה שרביזדה נעצר בטרם המועד הקובע להגשת הדו"חות בנוגע לשנות המס הללו.
בנוסף, בנוגע לעבירות לפי
אוהב ציון
64
באשר לאוהב ציון טענה המשיבה כי בין השנים 2002-1997 הופקדו בחשבונות שונים שהיו בשליטתו כספים בסכום כולל של 322,928,955 ש"ח. זאת, בעוד שהדו"חות שהגיש התייחסו אך ורק להכנסותיו מחנות הירקות שניהל ומשכר דירה שגבה. לפיכך, טענה המשיבה כי אוהב ציון לא דיווח על הכנסות נוספות בסך 15,275,692 ש"ח. כמו כן, נטען כי אוהב ציון נמנע מלשלם מס ערך מוסף בסך של 2,240,495 ש"ח.
מנגד, חלק גם אוהב ציון על תחשיבי המשיבה וטען כי הם אינם מביאים בחשבון מקרים רבים של שיקים חוזרים או כאלו שחוללו באי-פירעון. אוהב ציון טען כי מאחר שהמשיבה לא הציגה ראיות בנוגע לסכום הכנסתו הכולל, הרי שלא ניתן להרשיעו בביצוע העבירות האמורות. בנוסף, צוין כי במסגרת ניהול חנות הירקות שבבעלותו היה אוהב ציון בגדר "עוסק" ולעניין זה גם הוגשו דו"חות למס הכנסה ושלטונות מס ערך מוסף. עם זאת, נטען כי במסגרת פעילות נכיון השיקים היה עיסוקו של אוהב ציון בגדר מוסד כספי, ולכן לא היה מחויב בהוצאת חשבוניות מס ובהגשת דו"חות לשלטונות מס ערך מוסף. כן נטען כי הפסדיו של אוהב ציון – עקב מתן אשראי ללקוחותיו שחובותיהם תפחו ועקב נכיון שיקים שתמורתם לא נתקבלה – עלו על הכנסותיו, ומשכך לא היו לו הכנסות חייבות כלשהן, במסגרת פעילות נכיון השיקים, לגביהן היה חייב בדיווח.
בית המשפט המחוזי קבע כי מסיכום ההפקדות בחשבונותיו השונים של אוהב ציון עולה כי מדובר בסכום כולל של 319,259,774 ש"ח (ולא 322,928,955 ש"ח כפי שנטען על-ידי המשיבה). לפיכך, בדומה להפחתות שבוצעו בעניינם של רביזדה והחברות שבשליטתו, הופחתו גם בעניינו של אוהב ציון סכומי ההעברות אשר בוצעו מחשבון לחשבון וכן 10% בגין שיקים חוזרים שתמורתם לא נתקבלה. מסכום זה חושבה הכנסתו בשיעור של 5%, שכן אוהב ציון, שלא כרביזדה, עסק בנכיון שיקים דחויים בלבד, ובית המשפט קבע כי שיעור הריבית או העמלה שגבה עמד על 5% לפחות.
65
בנוסף, בית המשפט המחוזי קבע כי אין לקבל את
טענת אוהב ציון לפיה עקב הפסדים שנגרמו לו, למעשה לא הניבה פעילותו כל הכנסה,
ומשכך לא היה חייב בדיווח. נקבע כי טענה זו אינה נשענת על תשתית ראייתית כל שהיא, וממילא
היה על אוהב ציון לדווח הן על מקורות הכנסתו והן על ההכנסה החייבת במס, לאחר ניכוי
ההוצאות שנגרמו לו במסגרת עסקו. נקבע כי דיווח שכזה לא נעשה על-ידי אוהב ציון
ולפיכך הוכחו יסודותיהן העובדתיים של העבירות אשר יוחסו לו, שעיקרן השמטת הכנסות
ומסירת פרטים כוזבים בדו"חות שהגיש לשלטונות מס הכנסה. בנוגע לעבירות אשר
יוחסו לאוהב ציון על-פי
מכאן ערעוריהם של אוהב ציון, רביזדה והחברות
שבשליטתו בגין הרשעותיהם, וכן ערעור המשיבה על זיכויים של רביזדה והחברות שבשליטתו
מעבירות המס, לפי סעיפים
דיון והכרעה
העבירות לפי
קביעת מקורות ההכנסה
בערעור שלפנינו טוען רביזדה כי בית המשפט קמא נמנע מלקבוע את העובדות החיוניות להרשעתו בכך שלא הכריע מהם מקורות הכנסתו ולא ערך הבחנה בין הכנסתה החייבת של החברה שבשליטתו והכנסתו שלו. מנגד, טוענת המשיבה כי יש בעובדה שלא נוהלו ספרים ולא הוגשו דו"חות, כדי לפעול לחובת המערערים. שכן בהעדר ספרים אין כל אפשרות לבסס את הממצאים על ראיות אובייקטיביות. בנוסף, נטען כי ממילא ייחסה המשיבה בכתב האישום השמטת הכנסה רק בשיעור הריבית שגבו המערערים בגין ההלוואות שהעמידו והעמלות שגבו בעבור ניכיון השיקים. משכך, לגישת המשיבה, חרף שההכנסות מעסקי ההימורים אינן מבוססות על עמלות, היא הקלה עם המערערים בחישוב הכנסתם החייבת, ולכן לא נדרש בית המשפט קמא לקבוע איזה חלק מההכנסה יש לייחס לכל אחד מהמקורות.
66
דין טענת המערערים להדחות. אכן, ככלל, על התביעה להוכיח מעל לכל ספק סביר את העובדות והנסיבות המרכיבות את העבירה. עם זאת, אף שהדבר רצוי – הן לתביעה, על-מנת לחזק את ראיותיה ולתמוך את טענותיה, והן לנאשם, על-מנת לכלכל את הגנתו – אין התביעה חייבת להוכיח את הסכום המדויק של ההכנסה שהושמטה, וחשוב יותר לענייננו, אין היא חייבת להוכיח מה מקורה של אותה הכנסה – משאינם יסוד מיסודות העבירה. כל זאת, כאשר לא קיים ספק בנוגע לעצם השמטת ההכנסה או לעצם הרישום הכוזב, וכן כאשר על-פי הראיות הקיימות לא ניתן לעמוד על סיווג מקורות ההכנסה וליחסם לנאשם או לחברה שבשליטתו. הדברים נכונים במיוחד מקום שהנאשם הוא שגרם למעגל השוטה ולכך שלא תספקנה הראיות על-מנת לסווג כראוי את מקורות הכנסתו. זאת, אם במחדל – באי-ניהול ספרים כלל, כך שלא ניתן יהיה לשייך הכנסה מסוימת לענף מסוים בעסקיו של הנאשם; ואם במעשה – בהשמדת מסמכים שהיו ברשות הנאשם, מהם ניתן היה להפיק את המידע. עם זאת, יובהר, כי אין בכל האמור כדי לשחרר את התביעה והשופט היושב בדין, מחובתם לבחון את חומר הראיות ולנסות ולדלות ממנו את הפרטים החסרים [ראו למשל: ע"פ 89/70 מדינת ישראל נ' כהן, פ"ד כד(1) 761, 762 (1970); ע"פ 409/88 מדינת ישראל נ' עמרה, פ"ד מג(1) 825, 828-827 (1989) (להלן: עניין עמרה). וכן את הפסיקה המחוזית אשר הלכה בעקבות הלכות אלה בע"פ (ת"א) 71333/99 מדר נ' מדינת ישראל (22.5.2001); ע"פ (ת"א) 1825/95 א.צ. ברנוביץ ובניו חברה לקבלנות בנין בע"מ נ' מדינת ישראל (12.1.1998); גיורא עמיר עבירות מס ועבירות הלבנת הון 537-536 (מהדורה שישית, 2014) (להלן: עמיר)].
הטענה לפיה על התביעה לסווג את מקורות הכנסתו של נאשם עבורו, כאשר הוא עצמו לא טרח לעשות כן, יוצרת, הלכה למעשה, מעגל שוטה לפיו לא ניתן יהיה להרשיע את פלוני, אשר נמנע לחלוטין מניהול ספרים. אם תתקבל טענת המערערים, הרי שעצם המעשה הפלילי בגינו הועמדו המערערים לדין, הוא, לכשעצמו, יהווה גם את הגנתם הפלילית, בכך שלא יאפשר את סיווג מקורות הכנסתם. במקרה דנן, משלא ניהלו המערערים ספרים כנדרש, מנעו את האפשרות למיין את מקורות ההכנסה שלהם.
67
כך גם בקשר עם ההבחנה בין הכנסתו של רביזדה ובין זו של המערערת 2, החברה שבשליטתו. משלא הופרדו חשבונות הבנק; לא נוהלו ספרים כלל (וממילא לא נוהלו ספרים נפרדים); ולא הוגשו דו"חות לרשויות המס, לא נותר לרשויות המס אלא לבדוק את חשבונות הבנק המעורבבים, ולהגיע למסקנות על-פי בדיקה זו. בדומה, אולם בהבדלים המתחייבים מאופי ההליך השונה, אי-ניהול ספרים מהווה, כידוע, עילה לעריכת שומה על-פי מיטב השפיטה. במקרים אלו, השאיפה היא, כמובן, שתהא השומה מדויקת עד כמה שניתן. אלא שבמצבים בהם קיימים נתונים חלקיים בלבד, שחסרונם נגרם עקב מחדלו של הנישום באי-ניהול ספרים תקינים, אין פקיד השומה נדרש להוכיח את השומה בראיות מדויקות, וביכולתו לבססה על אומדנים, הערכות ונסיונו המקצועי. כך כבענייננו, הערכותיה של התביעה הן פועל יוצא מהאשם הרובץ לפתחו של רביזדה, אשר מנע באי-ניהול ספרים את האפשרות לברר את הכנסתו לאשורה. במקרים אלו הרציונאל אינו להעניש בשנית את הנישום המפר את דרישות הדין המורות לו לנהל ספרים, אלא למנוע תוצאה לפיה ייצא חוטא נשכר [ראו למשל: ע"א 8082/09 שקלים נ' פקיד שומה ירושלים 3 (27.11.2011), פסקה 4; ע"א 5200/06 אלקיס יבוא ושיווק בע"מ נ' מנהל מס ערך מוסף (ת"א 1) (16.11.2009), פסקאות 12-10; ע"א 734/89 פיקנטי תעשיות מזון בע"מ נ' פקיד שומה, גוש דן, פ"ד מו(5) 309, 332 (1992); ע"א 352/86 פקיד שומה פתח-תקוה נ' אורן, פ"ד מד(2) 554, 560 (1990)].
יתר על כן, כיוון שלא ניתן היה להפריד בין מקורות ההכנסה – בין עסקי ההימורים ובין עסקי נכיון השיקים – ייחסה המשיבה השמטת הכנסה מכלל הכספים רק בשיעור העמלה שנגבתה בעבור שירותי נכיון השיקים והאשראי שהעניקו המערערים. בכך, הקלה המשיבה עם המערערים. שכן, כאמור, בסופו של יום קבע בית המשפט כי שיעורי העמלות נעו בין 0.5% בעבור נכיון שיקים מזומנים ו-3.5% בעבור נכיון שיקים דחויים. ברי כי שיעור הכנסתם החייבת של המערערים היה גבוה באופן ניכר לו היתה המשיבה מצליחה לבסס בראיות את סיווג מקורות ההכנסה, ולייחס את חלקה לעסקי ההימורים. זאת, מאחר שההכנסות שמקורן בעסקי ההימורים לא היו מחושבות על-פי תחשיב אחוזי העמלה הנמוכים שהובא לעיל. כמו כן, ממילא טוען רביזדה כי לא היו לו "מקורות הכנסה מהימורים מלבד הכנסתו מפריטת שיקים". אם אכן כך, הכיצד מצפה רביזדה לקלסיפיקציה של ההכנסה? שהרי מלכתחילה, כאמור, נראו כלל ההכנסות כאילו נתקבלו מעסקי נכיון השיקים, ובהעדר שני מקורות הכנסה – מבלי לקבוע אם אכן כך – אין כל הכנסה שיש לסווגה.
ניכוי חובות אבודים
68
טענה נוספת אותה העלו המערערים היא כי חישוב הכנסתם החייבת לפי שיעורי העמלות שנקבעו על-ידי בית המשפט המחוזי (3.5%-0.5%), בניכוי 10% בעבור שיקים חוזרים, כפי שהעריך בית המשפט – המהווים, כך נטען, "חוב אבוד" – מביאים לתוצאה כי שיעור ההכנסה היה נמוך משיעור החוב האבוד. לכן, לגישת המערערים, מדובר בהכנסה חייבת שלילית, ומכאן שלא ניתן להסיק את קיומה של המטרה להתחמק ממס כאשר אין כלל חיוב במס ממנו ניתן היה להתחמק. אין בידי לקבל גם טענה זו. הטענה כי השיקים החוזרים מהווים חובות אבודים ולכן יש לנכותם הינה טענה עובדתית שהנטל להוכחתה מוטל על כתפי המערערים [ראו למשל: ע"א 6557/01 פז גז חברה לשיווק בע"מ נ' פקיד שומה למפעלים גדולים (20.11.2006), פסקאות 73-72 והאסמכתאות שם (להלן: עניין פז גז].
סעיף
כך או כך, ניכוי חובות אבודים מותנה, ככלל,
בניהול ספרים ופנקסי חשבונות תקינים. סעיף
"(א) פקיד השומה רשאי לסרב להתיר ניכוי הוצאות על פי חשבונות שהגיש נישום שלא ניהל פנקסים קבילים ולשום את ההוצאות לפי מיטב שפיטתו.
(ב) נישום שבשנת מס פלונית לא ניהל פנקסים קבילים לא יותר לו קיזוז הפסדים משנים קודמות כנגד הכנסתו באותה שנת מס, ואם הוא חייב בניהול חשבונות בשנת מס פלונית ופנקסיו נמצאו בלתי קבילים בנסיבות מחמירות, לא יותרו לו באותה שנה ניכויים וקיזוזים בשל חובות אבודים והפסדים ולא יוכר לו הפסד לאותה שנה.
69
(ג) נישום החייב בניהול פנקסי חשבונות בשנת מס פלונית ולא ניהלם או שניהלם אך לא ביסס את הדו"ח שלו עליהם, לא יותרו לו באותה שנה ניכויים וקיזוזים בשל פחת, ריבית, חובות אבודים והפסדים, ולא יוכר לו הפסד לאותה שנה.
(ד) נישום החייב בניהול פנקסי חשבונות בשנת מס פלונית ולא ניהל פנקסים קבילים, לא יותר לו באותה שנת מס זיכוי ממס לפי סעיף 121א" [ההדגשות הוספו – י.ד.].
אם כן, סעיף זה טומן בחובו סנקציות שמטרתן להרתיע נישומים מפני רישום מוטעה של תקבוליהם ולעודד ניהול של פנקסים תקינים. זאת, מתוך נקודת המוצא לפיה נישום החייב בניהול ספריו ואינו עושה כן, אינו יכול להנות מזכויותיו מבלי שעמד בחובותיו [ראו למשל: ע"א 6/83 שכטמן נ' פקיד שומה גוש דן, פ"ד לט(2) 698, 699 (1985); אמנון רפאל מס הכנסה כרך ו 49-48 (2005)].
לפיכך, המערערים, אשר נמנעו מלנהל ספרים,
אינם רשאים לנכות את ההפסדים שנגרמו להם בגין שיקים שתמורתם לא נתקבלה וזאת, אף לו
היו מוכיחים כי הם אכן מהווים "חובות אבודים" [ראו: נמדר, 304-303]. הדברים גם מתיישבים עם הגיונה של ההלכה הנושנה
לפיה לא יוכל פלוני להשמע בטענה כי בקשר עם ערוץ הכנסה שלם לגביו לא ניהל ספרים,
כבענייננו, היו לו גם הוצאות שיצאו לשם השגת ההכנסה וכי יש לנכותן. משכך, לעניין
התקיימות היסוד הנפשי, אין נפקה מינה אם היה בכוחה של השמטת ההכנסה להשפיע על גובה
המס שחב הנאשם ואם לאו [ראו למשל: ע"פ 80/64 הר-שלום
נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד יח(3) 694, 697-696 (1964); ע"פ 63/71 קרבונרו נ' מדינת ישראל, פ"ד כז(1) 763, 766-765 (1973) (להלן:
עניין קרבונרו); עמיר, 535].
אכן, הלכה זו יושמה בקשר עם סעיף
70
לסיכומה של נקודה זו, רביזדה והחברות
שבשליטתו לא הוכיחו כי אכן מדובר בעניינם ב"חובות אבודים" על-פי מבחני
הפסיקה, וממילא לא היו רשאים לנכותם משנמנעו מלנהל ספרים. אוהב ציון, אשר לו יוחסה
גם עבירה על-פי סעיף
התקיימות היסוד הנפשי
המערערים טוענים כי העבירה בסעיף
71
דין טענה זו להדחות. סעיף
בית משפט זה חזר וקבע כי "את הכוונה
האמורה בסעיף
"כדי להרשיע את הנאשמים בעבירה לפי סעיף 220, צריך שבנוסף לקיום מודעות מצד הנאשם לטיב המעשה ולקיום הנסיבות, תתקיים אצלו כוונה להשיג את היעד של התחמקות ממס...
את המודעות לרכיב הנסיבתי – בענייננו, מודעות לקיום חבות במס – ואת הכוונה המיוחדת (להלן ייקראו שתי אלה – הכוונה הפלילית) ניתן להוכיח בהסתמך על כלל הנסיבות. כמו במקרים אחרים שבהם נדרשת הוכחה של כוונה פלילית מצד הנאשם, קיים קושי להוכיח יסוד זה כשאין הנאשם עצמו מודה בקיומו. לפיכך כוונה זו מוכחת בדרך-כלל בראיות נסיבתיות. בנסיבות מסוימות, עשיית מעשה ודרך התנהגות מסוימת ילמדו על קיומה של הכוונה הפלילית, ובמקרים אחרים, כלל נסיבות המקרה עשוי להצביע על כך. אם נחזור לענייננו, כשהנסיבות מצביעות בכיוון מסקנה חד-משמעית בדבר קיום כוונה פלילית, ואין הסבר סביר אחר לאותן נסיבות, המסקנה המתבקשת היא שהתקיימה הכוונה כאמור. לעתים, עצם השמטת הכנסה מדוחות על הכנסות שמגיש נישום תלמד על קיום כוונה להתחמק מתשלום מס, כשאין להשמטה זו כל הסבר סביר אחר. (השוו: שוורצברג נ' מדינת ישראל [13], בעמ' 206 וכן ע"פ 143/73 מדינת ישראל נ' זיידל [14], בעמ' 26). לעומת זאת אי-דיווח על הכנסה, אפילו אי-הדיווח הוא על הכנסה בשיעור גבוה והוא נמשך לאורך זמן, לא יביא למסקנה כזו, אם נסיבות המקרה מלמדות שהנישום האמין בכנות שאין חלה עליו חובת דיווח על אותה הכנסה" [ההדגשות הוספו – י.ד.] [פ"ד נד(4) 1, 155-154 (2000)].
72
כמובן שהוכחת קיומו של היסוד הנפשי של מטרה,
הנדרש לפי סעיף
בטיעונם, הציעו המערערים 2-1 כי יתכן שאי-הדיווח נבע ממטרות אחרות, שאינן התחמקות ממס. למשל, חששו של רביזדה להתגלות כמי שקשור לעסקי קזינו או כמי שנותן שירותי מטבע ללא היתר. אינני סבור כי יש בכוחו של הסבר זה לעורר ספק בכוונתם הפלילית של המערערים, וכי החסכון במס הוא אך "תוצאת לוואי" של מטרה אחרת, עיקרית. הסברי המערערים אינם נוגעים לעניין הכוונה הפלילית הנדרשת, אלא, לכל היותר, לקיומו של מניע אשר עמד, בין השאר, בבסיס העבירה. אף שלעתים עשוי המניע להצביע על כוונתו הפלילית של המבצע, אין הוא יסוד מיסודות העבירה והוא אינו תנאי להשתכללותו של יסוד המחשבה הפלילית [ראו: רע"פ 9008/01 מדינת ישראל נ' א.מ. תורג'מן בע"מ (בפירוק), פ"ד נח(4) 439, 444-443 (2004); רע"פ 11476/04 מדינת ישראל נ' חברת השקעות דיסקונט בע"מ, פסקאות 151, 219 (21.2.2010); ע"פ 5640/97 רייך נ' מדינת ישראל, פ"ד נג(2) 433, 454-452 (1999); רע"פ 4827/95 ה.ג. פולק בע"מ נ' מדינת ישראל, פ"ד נד(2) 97, 110-109 (1997)].
במקרה דנן, העלימו המערערים מקורות הכנסה שלמים, בעלי היקף הכנסות אדיר, כאשר הפעילות העסקית מפוצלת בין חברות וחשבונות בנקים. בענייננו, הכוונה להתחמק מתשלום מס "מזקרת מאליה" [ראו למשל: ע"פ 502/73 שוורצברג נ' מדינת ישראל, פ"ד כט(1) 202, 206 (1974); עניין עמרה, בעמ' 828-827] וכך גם נקבע על-ידי בית המשפט המחוזי. משכך, אין מקום להדרש לשאלת תחולתה של הלכת הצפיות במקרה דנן.
נוכח האמור לעיל, לא מצאתי כי יש ממש באיזו
מטענות המערערים לעניין הרשעתם בעבירות לפי
73
ערעור המשיבה
המשיבה טוענת כי שגה בית המשפט המחוזי כאשר
זיכה את רביזדה והחברות שבשליטתו מן העבירות שלעיל ביחס לשנות המס 2002-2001. בית
המשפט קיבל את טענת רביזדה לפיה נעצר ביום 26.4.2002 מבלי שהיה סיפק בידו להגיש
דו"חות בנוגע לשנות המס הללו, ומשכך לא יכולה היתה להשתכלל עבירה לפי
לטענת המשיבה, עסקינן בעבירות התנהגותיות
שאינן מותנות בהשגת התוצאה הפיסקאלית מצידו של רביזדה. לטענתה, הגשת הדו"ח
השנתי לרשויות המס איננו רכיב עובדתי בעבירות אלה ולכן אין כל נפקות אם היה סיפק
בידו של רביזדה להגיש דו"ח על הכנסותיו, אם לאו. נטען כי מערכת הרישום
החשבונאי בעסק מורכבת משלושה שלבים: הראשון הוא מערך הרישום הראשוני של הפעולות –
בקבלות, חשבוניות, תעודות משלוח ועוד; השני הוא הרישום המשני, אשר נועד לשקף את
הרישום הראשוני – בכרטסות ספקים, ספרי תנועות מלאי ועוד; השלישי הוא הרישום
התוצאתי – המאזנים, דו"חות הרווח וההפסד, דו"חות ההתאמה ועוד. לגישת
המשיבה, העבירה לפי סעיף
כך גם נטען בקשר עם העבירה לפי סעיף
74
מנגד, טוענים המערערים כי עצם האפשרות
התיאורטית לפיה לא היו מגישים דו"חות במועד, אינה עולה כדי העבירות המנויות
בסעיף
"אדם אשר בלי
סיבה מספקת עבר אחת העבירות המנויות להלן, דינו – מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף
...
(5) לא ניהל פנקסי חשבונות בהתאם להוראות המנהל שניתנו על פי סעיף 130(א)".
לטענת המערערים, יש להעדיף את השימוש בעבירה
הספציפית שבסעיף 216(5) על-פני אלה שבסעיף 220, המנוסחות, לגישת המערערים, בצורה
עמומה וכללית והמאפשרות, לפי פרשנות המשיבה, להכניס בגדרן כל אדם אשר עבר עבירה
לפי סעיף 216(5). זאת, כאשר העונש הקבוע בצידו של סעיף
למעשה, מתעוררת לפנינו שאלה אחת – האם חלות
העבירות לפי סעיפים
אכן, כאמור, העבירות לפי סעיף
75
לשון הוראות סעיפים
לטעמי, פרשנות זו של ההוראות דנן מגשימה את
התכלית העומדת בבסיסן, שהינה חיוב הנישום לניהול השיטתי של ספרי הרישום החשבונאי,
הבנויים נדבך על-גבי נדבך. מסקנה זו מתחזקת נוכח לשונם של סעיפי המשנה הנוספים של
סעיף
"אדם אשר במזיד, בכוונה להתחמק ממס או לעזור לאדם
אחר להתחמק ממס, עבר אחת העבירות המנויות להלן, דינו - מאסר שבע שנים או קנס כאמור
בסעיף
(1) השמיט מתוך דו"ח על פי ה
(2) מסר בדו"ח על פי ה
(3) השיב תשובה כוזבת, בעל פה או בכתב, על שאלה
שנשאלה, או על דרישת ידיעות שנערכה אליו על פי ה
(4) הכין או קיים, או הרשה אדם להכין או לקיים, פנקסי חשבונות כוזבים או רשומות אחרות כוזבות, או שזייף או הרשה לזייף פנקסי חשבונות או רשומות;
(5) השתמש בכל מרמה, ערמה או תחבולה, או הרשה להשתמש בהן;
(6) הציג מסמך כוזב למשלם ההכנסה לצורך מניעת ניכוי מס במקור או הפחתתו."
76
כלל סעיפי
המשנה של סעיף
עם זאת, יתכנו מקרים, הגם שמדובר במקרים חריגים, בהם אין באי-ניהול פנקסים פנימיים ואי-קיום דרישות הרישום החשבונאי בשלבים הראשוניים כדי לפגום באופן מהותי בערך המוגן האמור, ועל כל מקרה להבחן על-פי נסיבותיו. כך, בין השאר, עשויים להבחן היקף פעילותו העסקית של הנישום; מספר העסקאות שבוצעו; מבנה השליטה בעסקו של הנישום ועוד. במקרים חריגים אלו, יתכן שפעילותו העסקית של הנישום היא כה דלילה ופשוטה כך שביכולתו להגיש דו"ח המשקף באופן אמיתי ונכון את פעילותו העסקית ומצבו הכלכלי אף בהעדר שלבי הרישום החשבונאי המוקדמים [להבחנה דומה הגם שלעניין אחר ראו: ע"א 389/79 פיקר נ' פקיד השומה גוש דן, פ"ד לה(1) 529, 533 (1980)]. ואולם, במקרה דנן הסתכמו כניסות הכספים לחשבונות הבנק שבשליטת רביזדה בכ-4.8 מיליארד שקלים אשר התקבלו כתוצאה מעסקאות רבות, ממקורות שונים והופקדו בחשבונות בנק שונים אשר בשליטת חברות שונות. במצב דברים זה אין להניח כי היה ביכולתם של המערערים 2-1 לשקף באופן נכון את פעולותיהם העסקיות ומצבם העסקי, בלא כל רישום ראשוני עליו ניתן היה להסתמך.
בנוסף, על-מנת שהפגיעה ביכולת ההסתמכות על
הרישום הראשוני בעסקו של הנישום תיפול בגדר העבירות המנויות בסעיפים
77
כך, סעיף
במקרה דנן הוכחה כאמור כוונתם של המערערים
2-1 להתחמק או להשתמט מתשלום מס ואינני סבור כי אופן פעילותם העסקית אפשרה להם שלא
לנהל רישום ראשוני בעסקיהם. זאת, בהתחשב בסיכום כניסות הכספים לחשבונות שבשליטת
רביזדה – בהיקף של 4.8 מיליארד שקלים; ריבוי העסקאות אשר התנהלו במסגרת עסקי נכיון
השיקים; המבנה העסקי שבו פעלו החברות שבשליטת רביזדה; וכן הפקדת התקבולים לחשבונות
בנק שונים. כל אלו אינם מותירים במקרה זה מקור לספקות. אף שרביזדה נעצר בטרם
ובסמיכות למועד בו היה עליו להגיש את הדו"חות, התנהגות המערערים 2-1 בשלב
הרישום הראשוני בשילוב כוונתם הפלילית מקימה את העבירות המנויות בסעיפים
נוכח כל האמור לעיל, אני סבור כי דין ערעור המשיבה להתקבל ויש להרשיע את המערערים 2-1 בביצוע העבירות אשר יוחסו להם דלעיל גם ביחס לשנות המס 2002-2001.
העבירות
לפי
78
לטענת המערערים, כאמור, שגה בית המשפט המחוזי כאשר לא קיבל את טענתם כי יש לראותם כמוסד כספי וכי מטעם זה לא היו חייבים בהוצאת חשבוניות והגשת דו"חות.
סעיף
"(1) חברה או אגודה שיתופית העוסקת בקבלת כספים בחשבון עובר ושב על מנת לשלם מהם לפי דרישה על-ידי שיק;
(2) חברה המשתמשת כדין במלה "בנק" כחלק משמה למעט חברה ששמה מאזכר חברה או אגודה שיתופית שפסקה (1) חלה עליה;
(3) מוסד
כספי כמשמעותו ב
(4) מבטח;
(5) סוג בני אדם ששר האוצר קבע;"
כפי שקבע בית המשפט המחוזי, בחינת כל אחת
מארבעת החלופות הראשונות מלמדת כי על-פי לשונן אין לראות במערערים מוסד כספי. עם
זאת, אשר לחלופה החמישית, קבע שר האוצר כי ייחשב כמוסד כספי גם "מי שעסקו
במכירת ניירות ערך או מסמכים סחירים אחרים, אף אם הוא רוכש אותם לצורך קבלת פרעונם
או פדיונם" (סעיף
ואולם, סעיף
79
נוכח הסתירה שבין סעיף 19(ב) לחוק ובין סעיף
1(א)(3) סיפא לצו, קבע בית המשפט המחוזי שניים: ראשית, כי הוראת החוק המאוחרת,
הנוקטת בלשון חד-משמעית, מביאה לבטלותה של הוראת הצו, בהתאם לסעיף
לטענת המערערים, סמכותו האמורה של מנהל מס
ערך מוסף הינה סמכות שאופיה דקלרטיבי, אשר אינה מצריכה פניה מראש מצידו של הנישום,
וכי למנהל סמכות לפעול בעניין זה גם מיוזמתו ולהחיל את סיווגו גם באופן רטרואקטיבי.
כן נטען כי הסתירה שבין הוראת החוק ובין הוראת הצו מעוררת סוגיות פרשניות אשר לא
על המערערים היה ליישבן. משכך, נטען כי עומדת למערערים ההגנה של טעות במצב הדברים,
על-פי סעיף
אין בידי לקבל את טענות המערערים גם בסוגיה זו. אכן, ככלל, ההכרה הפורמאלית של מנהל מס ערך מוסף אינה תנאי קונסטיטוטיבי למעמד של מוסד כספי. עסקאות נבחנות על-פי מהותן ומשכך סיווגם של המערערים כעוסק או כמוסד כספי הוא דקלרטיבי [ראו: ע"א 10011/07 פור חברה לניהול תיקי השקעות בע"מ נ' פקיד שומה אשקלון, פסקה י"ד (13.5.2010) (להלן: עניין פור)]. אלא שבשונה מעניין פור, במקרה דנן התנהלות המערערים במשך שנים היתה כשל עוסק. בכל שנות פעילותם לא העלו המערערים טענה כל שהיא באשר לסיווגם ולא ניתן גם כל הסבר המניח את הדעת מדוע טענות בדבר שינוי הסיווג עלו רק משנסתיימה פעילותם העסקית של המערערים, ועם הגשת כתב האישום.
80
העובדה שהמערערים ראו עצמם כעוסקים במשך כל שנות פעילותם, יש בה כדי לדחות הן את הטענה בדבר סיווגם הרטרואקטיבי והן את הטענה כי טעו בדבר מצב הדברים ובדבר המצב המשפטי. לו סברו המערערים בזמן אמת כי פעילותם עולה בגדר מוסד כספי, מצופה היה מהם לפעול לשינוי סיווגם זמן רב בטרם הגשת כתב האישום. אלא, שרק ביום 20.1.2004, במהלך שמיעת הראיות בבית המשפט המחוזי, פנו החברות שבשליטת רביזדה לשלטונות מס ערך מוסף בבקשה לשנות את סיווגן. פניה שכזו, במועד שכזה, מעוררת – בלשון המעטה – תמיהה.
יצוין כי בערעור שהגישה המערערת 2 דכאן על דחיית בקשת שינוי סיווגה מ"עוסק" ל"מוסד כספי", קבע בית המשפט המחוזי בע"ש (ת"א) 1092/04 דור חן מסחר בע"מ נ' מע"מ ת"א 1 (21.4.2005) כי "אם יורשעו רביזדה או המערערות בעבירות המיוחסות להם, לא יוכלו המערערות בכל מקרה להרשם כנותני שירותי מטבע ולא יוכלו להיות מסווגות כמוסד כספי גם בעתיד". עוד הוסיף בית המשפט כי "בנסיבות אלה, אין מקום להפעלת שיקול הדעת של המשיב לתיקון רטרואקטיבי" (שם, פסקה 5). החלטה זו לא נתקפה ואינה עומדת לביקורת במסגרת ערעור זה. משכך, אין לבית משפט זה אלא להסתמך על קביעותיו של בית המשפט המחוזי, לפיהן נוכח הרשעת המערערים בעבירות המיוחסות להם בערעור דנן, לא יוכלו להיות מוכרים כמוסדות כספיים, וכי גם לו היו מוכרות החברות כמוסדות כספיים, לא היה מקום לשינוי הסיווג באופן רטרואקטיבי [להחלטה דומה בעניינו של אוהב ציון ראו: ע"ש 1050/04 אוהב ציון נ' מנהל מע"מ ת"א 1 (1.4.2010)].
דברים אלו מקבלים משנה תוקף בהתחשב בכך
שהמערערים מעולם לא ראו את עצמם כמוסד כספי. כך, בדו"חות הנוגעים לתקופה שבין
חודש ספטמבר 1997 ועד לחודש יוני 1999 אשר הגישה החברה שבשליטתו של אוהב ציון,
מופיעה התייחסות, מזערית אמנם, לעסקאות נכיון השיקים וההלוואות שבוצעו על-ידי
החברה בתקופה זו. כך גם אישר רביזדה עצמו בעדותו כי לא הוציא חשבוניות לגבי כל
העסקאות שביצע וכי דיווחיו לשלטונות מס ערך מוסף התבססו אך על מספר החשבוניות
המועט שאותן הוציא. לפיכך, המערערים לא טעו לחשוב כי הינם מוסד כספי; לא ניהלו
ספרים בהתאם להוראות החלות על מוסד כספי; ולא שילמו, לדוגמא, מס שכר וריווח, על-פי
סעיף
81
לפיכך, לא ניתן לקבל את הטענה כי מתקיים
במקרה דנן היסוד הראשון והבסיסי לטענת המערערים – כי הם טעו טעות סבירה באשר
לסיווגם כמוסד כספי [לעניין יסודות הגנת הטעות ראו: ע"פ 845/02 מדינת ישראל
נ' תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית לישראל בע"מ, פסקה 31 (10.10.2007)
(להלן: עניין תנובה)]. על סמך הראיות הנסקרות בפסק דינו של בית המשפט המחוזי ועל
סמך התנהגותם של המערערים בתקופה בה ניהלו את עסקי נכיון השיקים, אני סבור כי לא
ניתן לטעון שהמערערים טעו לחשוב כי סיווגם הנכון לעניין מס ערך מוסף הוא כמוסד
כספי ולא כעוסק. משכך, גם אין תקומה לטענת המערערים כי הסתירה בין הוראת סעיף
לכן, גם בעניין זה אופן התנהלותם של המערערים עומד להם לרועץ, ויש בו כדי ללמד על חוסר תום-לבם והעדר כנות בטעותם, והוא אינו יכול לשמש להם כהגנה. לא אחת קבע בית משפט זה כי על-מנת שיקום רכיב ה"טעות", על טעותו של הנאשם להיות כנה ובתום-לב. עמדה על כך הנשיאה ד' ביניש בעניין תנובה בנוגע לטענת טעות במצב משפטי והדברים יפים גם בנוגע לטענת טעות במצב דברים, משרכיב הטעות הוא היסוד הראשון והבסיסי בשתיהן:
"על מנת שיהיה זכאי להגנה מפני אחריות בפלילים טעותו הסובייקטיבית של הנאשם צריכה להיות טעות כנה ובתום לב. נאשם שחשד כי מעשהו אינו חוקי ובמקום לברר זאת עצם את עיניו אל מול חשד זה לא יוכל ליהנות מההגנה של טעות במצב משפטי, שכן הגנה זו נועדה להבטיח... את השמירה על עקרון האשמה; כאשר טעותו של נאשם אינה טעות כנה ובתום לב או כאשר מתעורר בקרבו של נאשם חשד כי מעשהו הוא בלתי חוקי, אך הוא עוצם את עיניו ואינו עושה דבר כדי לברר זאת, אין כל הצדקה לסטות מן הכלל כי טעות בדין הפלילי אינה פוטרת מאחריות פלילית..." [שם, פסקה 31].
82
לסיכום נקודה זו, לא הוכח כי המערערים טעו. לא טעות שבמצב המשפטי ולא טעות שבמצב הדברים. הימנעות המערערים מלמלא אחר חובותיהם על-פי אחד מן הסיווגים מלמדת על חוסר תום-לבם בבקשת שינוי הסיווג אשר הוגשה, כאמור, רק לאחר שהחלו ההליכים הפליליים מושא ערעור זה. משכך אין מקום להדרש ליסודותיהן הנוספים של הגנות הטעות במקרה דנן.
סוף דבר, הגעתי לכלל מסקנה כי דין ערעוריהם של המערערים בגין הרשעותיהם בעבירות המס, באישומים תשע עד שנים עשר, להדחות. כן הגעתי לכלל מסקנה כי דין ערעור המשיבה על זיכויים של המערערים 2-1 באישום התשיעי, ביחס לשנות המס 2002-2001, להתקבל.
56. באשר לאישומים הראשון עד השלישי והאישומים
החמישי והשמיני, אני מצטרף בהסכמה לקביעותיה ולמסקנותיה של חברתי השופטת א' חיות. כמו כן אני מצטרף למסקנותיו של חברי השופט נ' הנדל בכל הנוגע לערעורים על חומרת העונש ובכל הנוגע לשינויים
בענישת רביזדה ודור-חן נוכח זיכויו החלקי של רביזדה מהעבירות על-פי סעיף
ש ו פ ט
השופט נ' הנדל:
קבלת נכסים שהושגו בפשע
83
1.
חוות הדעת של חברתי השופטת א' חיות וחברי השופט י' דנציגר מקובלות עלי, הן באשר לתוצאה והן באשר להנמקה – פרט
לנושא אחד: טיב החשד הנדרש לצורך הדוקטרינה של "עצימת עיניים", בהקשר של
סעיף
2. לשון סעיף 411 מלמדת, על פי פשוטה, כי נדרש יסוד נפשי של מודעות: "המקבל במזיד... דבר, כסף, נייר ערך או כל נכס אחר, כשהוא יודע כי בפשע נגנב...". בד בבד, סעיף 20(ג)(1) לחוק קובע הוראה כללית לפיה עצימת עיניים מהווה תחליף ליסוד הנפשי של מודעות: "רואים אדם שחשד בדבר טיב ההתנהגות או בדבר אפשרות קיום הנסיבות כמי שהיה מודע להם, אם נמנע מלבררם". שילוב סעיפי החוק מביא, כך נראה, למסקנה כי לשם הרשעה בסעיף 411 די להוכיח עצימת עיניים – דהיינו שהמקבל חשד כי מדובר בנכס שהושג בפשע, אולם נמנע מלברר את החשד.
סעיף 20(ג)(1) איננו מגדיר או מכמת
את רף החשד הנדרש. הגישה הכללית בפסיקה היא שנדרש חשד ממשי (ע"פ 5938/00 אזולאי נ'
מדינת ישראל, פ"ד נה(3) 873, 896 (2001)). יש
להוסיף כי הסעיף שייך לחלק הכללי של
ברם, הפסיקה – שהוזכרה בחוות דעתה של חברתי השופטת חיות – לא צעדה בנתיב עקבי זה, אלא הכירה בכך שייתכנו מצבים בהם עבירות ספציפיות תוחרגנה מן הכלל שנקבע בסעיף 20(ג)(1). כך, בעניין הר שפי נקבע כי לצורך הרשעה בסעיף 262 – אי-מניעת פשע – נדרשת ידיעה בפועל, ואין די בעצימת עיניים (ע"פ 3417/99 הר שפי נ' מדינת ישראל, פ"ד נה(2) 735 (2001)). בעניין אזולאי נקבע כי אמנם לשם הרשעה בעבירת אינוס די בעצימת עיניים, ברם באופן עקרוני "יתכן כי מצבים שונים עשויים להצדיק דרישת מודעות ברמה שונה כלפי הנסיבות, הכול על-פי ההגדרה של כל עבירה ועבירה ועל-פי תכליתו של האיסור הפלילי".
הנה כי כן, תיתכנה עבירות מיוחדות שלגביהן אין זה ראוי להסתפק בחשד ממשי כתחליף למודעות (השוו: יורם רבין ויניב ואקי דיני עונשין כרך א 402-407 (מהדורה שלישית, 2014)). להשקפתי, העבירה בה עסקינן – קבלת נכסים שהושגו בפשע – היא אחת מאותן עבירות מיוחדות. באשר לעבירה זו אני סבור כי אין די להראות שהתעורר אצל מקבל הנכס חשד ממשי גרידא שמדובר בנכס שהושג בפשע. חלף זאת יש להראות כי התעורר אצלו חשד מוגבר וכבד באשר למקור הנכס. לגישה זו – כפי שיובהר - יש תמיכה במשפט המשווה, והיא אף משקפת לטעמי איזון ראוי בין האינטרסים הנוגדים שעומדים על הפרק.
84
3. תכלית האיסור הקבוע בסעיף 411, כפי שפורט בחוות דעתה של השופטת חיות, היא להקטין את התמריצים לעבירות נגד רכוש. הטלת איסור פלילי על החזקת רכוש גנוב תעודד קונים להתחקות אחר מקורם של מוצרים חשודים. כתוצאה מכך יקטן השוק גם למוצרים גנובים, וממילא יקטנו התמריצים לגניבה. וכפי שכתב הרמב"ם:
"אסור לקנות מן הגנב החפץ שגנב. ועוון גדול הוא, שהרי מחזיק ידי עוברי עבירה וגורם לו לגנוב גניבות אחרות שאם לא ימצא לוקח אינו גונב. ועל זה נאמר (משלי כט, כד): 'חוֹלֵק עִם גַּנָּב שׂוֹנֵא נַפְשׁוֹ'" (משנה תורה, הלכות גניבה, ה, א).
מאידך גיסא, יש לקחת בחשבון גם את השיקול הנוגד: חשש מפני הרתעת-יתר. הרחבת האיסור שבסעיף 411 למצבים בהם המקבל איננו יודע בפועל שמדובר ברכוש גנוב, אלא רק חושד בכך – עלולה לפגוע גם בהיבטים רצויים של חיי המסחר. לקוחות יימנעו מלבצע עסקאות כשרות ולגיטימיות, אך בשל החשש שמא מדובר בעסקה "חשודה" הנופלת ברשתו של סעיף 411. כך, למשל, עסקאות קנייה ומכירה ב"שווקי פשפשים" למיניהן, חנויות יד-שניה, בתי עבוט או מכירות חיסול מיוחדות – כל אלו הם עסקים לגיטימיים שעלולים להיכנס מעתה ואילך ל"רשימה השחורה" של עסקאות חשודות (ראו:Stuart P. Green, Thieving and Receiving: Overcriminalizing the Possession of Stolen Property, 14 New Criminal Law Review 35, 42-43 (2011)).
4.
נראה כי שיקולים אלו באו לידי ביטוי
גם במשפט המקובל, ובפרט במשפט האנגלי – המקור ההיסטורי לסעיף
85
האיסור על קבלת רכוש גנוב נקבע לראשונה בבריטניה בשנת 1692. באותה עת לא נקבע כי מדובר באיסור עצמאי, אלא כעבירה נגזרת של סיוע לאחר מעשה לגניבה. רק בשנת 1827 חוקק הפרלמנט איסור עצמאי על מי שמחזיק ביודעין רכוש גנוב. כיום האיסור בחוק האנגלי על החזקת רכוש גנוב מפורט בסעיף 22 ל-Theft Act 1968. סעיף זה דורש יסוד נפשי של ידיעה או אמונה (knowing or believing them to be stolen goods). זאת בעקבות המלצותיה של הוועדה המייעצת, אשר סברה כי "a person who handles stolen goods ought to be guilty if he believes them to be stolen" (Criminal Law Revision Committee, Theft and Related Offenses (8th report, 1966)). אגב, גם בארצות הברית סעיף 223.6 ל-model penal code קובע כי החזקת רכוש גנוב אסורה אם המקבל יודע שמדובר ברכוש גנוב, או מאמין שהרכוש קרוב לוודאי נגנב (knowing that it has been stolen, or believing that it has probably been stolen). לשם השוואה, בקליפורניה החוק אוסר על קבלת רכוש גנוב אם המקבל יודע (knowing) שהרכוש הושג בגניבה (California Penal Code §496).
בית המשפט לערעורים בלונדון, בעניין Hall, נדרש לפרשנות המונח "אמונה" בסעיף 22 ל-Theft Act. נקבע כי יסוד נפשי זה מתקיים כאשר מקבל הרכוש הגנוב הבין בעצמו, מתוך מכלול נסיבות שבהן הגיעו הרכוש לידיו, שלא תיתכן שום אפשרות סבירה אחרת לפיה הרכוש איננו גנוב. בפסק הדין, ובאלו שבאו בעקבותיו, הובהר כי עסקינן ביסוד נפשי סובייקטיבי קרוב מאד לרמה של ידיעה - גבוה יותר מרף של חשד ממשי, ואפילו מרף של עיוורון מכוון (ראו למשל: David Ormerod, Smith and Hogan's Criminal Law 27.1.2 (13th edition, 2011)). ברם, הגם שעיוורון מכוון איננו יסוד מספיק להרשעה, הוא עשוי להוות ראיה לכך שהנאשם האמין שמדובר ברכוש גנוב (ראו: Card, Cross & Jones, Criminal Law 11.50-11.52 (18th edition, 2008); Alan Reed & Ben Fitzpatrick, Criminal Law 9-048 (4th edition, 2011); Ormerod, Id.).
5. גישת המשפט המשווה, כפי שהוצגה, נובעת להבנתי מן הצורך לאזן בין שיקולי המדיניות החשובים שעומדים משני צדי המתרס. מחד גיסא, מובן הצורך להקשות ולצמצם את אפשרויות המסחר ברכוש גנוב, ועל ידי כך לייצר תמריץ שלילי ex-ante לגנבים. שיקול זה תומך בהרחבת האיסור על קבלת רכוש גנוב, בין היתר תוך הנמכת רף היסוד הנפשי הנדרש. מאידך גיסא, אין להתעלם מכך שהחמרת-יתר עלולה לסכל גם פעולות מסחר של מוכרים ורוכשים תמי-לב. קביעת רף נמוך מדי של המחשבה הפלילית עלולה לייצר הרתעת-יתר, גם ביחס לסוגי עסקאות ומצבים שיש אינטרס חברתי בהתקיימותם.
86
בשל כל אלו, דעתי היא שאין די בכך
שהתעורר אצל מקבל הנכס חשד ממשי באשר למקור הנכס. השארת פתח להרשעה בגין קבלת רכוש
שהושג בפשע גם במקרה גבולי - עלולה להתנגש עם האינטרס הציבורי החשוב של הזרימה
הטבעית של חיי המסחר. מהצד האחר, בהתקיים חשד ברור ובולט - קיים אינטרס ציבורי נגד
קבלת הרכוש הגנוב. לכך יש להוסיף, כאמור, כי סעיף
התוצאה המאוזנת בין האינטרסים הסותרים, והראויה בעיניי, היא העלאת רף החשד הנדרש טרם יורשע נאשם בעבירה על פי סעיף 411 לחוק. ככלל, וכמדיניות שיפוטית, ראוי ככל שניתן לשמור על רמה אחידה של הגדרת החשד – חשד ממשי. ברם כפי שנפסק בעניין אזולאי, ניתן לקחת בחשבון את טיב העבירה בעת קביעת רמת החשד. בשל המאפיינים של סעיף 411 דעתי היא כי לכל הפחות יש להעלות את הרף, ולדרוש שאצל מקבל הנכס התעורר חשד מוגבר וכבד באשר למקורו. גישה זו, שיש לה אף בסיס במשפט המשווה, מהווה לטעמי איזון ראוי בין שיקולי המדיניות שעומדים בבסיס הדיון בקבלת נכסים גנובים. בדרך זו ייקבע קו מפריד שיביא להרשעת נאשמים במקרים המתאימים, ובה בעת ימנע הרשעה כאשר האינטרס הציבורי איננו תומך בכך. אני מודע לכך שבמסגרת פסק דין זה לא הוצגה הגדרה מדויקת באשר לטיבו של חשד מוגבר וכבד. יש לזכור, עם זאת, שגם הדרישה לחשד ממשי לא זכתה ל"כימות" מוקפד. די לומר, במסגרת ענייננו, כי חשד מוגבר וכבד מציב רף גבוה יותר מזה של חשד ממשי.
87
באשר לתיק דנא, סבורני כי גם על פי הרף המוגבר שהצעתי – אין מקום לבטל את הרשעתם של המערערים בעבירה של קבלת נכס שהושג בפשע. מכלול הראיות הנסיבתיות נסקר בהרחבה בחוות דעתה של חברתי השופטת חיות (סעיפים 28-32), ולא אחזור כאן על מרבית הדברים. יוזכר רק כי, על פי קביעותיו העובדתיות של בית המשפט המחוזי, המערערים העניקו לעופר מקסימוב פעם אחר פעם הלוואות בגובה מיליוני שקלים, וקיבלו ממנו כספים בהיקף של קרוב ל-200 מיליון ש"ח, על אף שידעו שאין לו כל מקורות מימון מלבד ההימורים בהם היה מעורב עד צוואר. אף מסכת היחסים הישירים שבין המערערים לבין אתי אלון הייתה חריגה ביותר, בלשון המעטה. אתי אלון ערבה בפני המערערים לחובות העתק של עופר מקסימוב, אף על פי שהכנסותיה הסתכמו משכרה כעובדת הבנק למסחר. המערערים יצרו קשר ישיר עם אתי אלון, והכתיבו לה את הפרטים שיופיעו על גבי ההמחאות הבנקאיות ואת הפרטים לצורך ביצוע ההעברות הבנקאיות. אלו הם רק מקצת הפרטים הרלבנטיים שנקבעו בהכרעת הדין ושצוינו בחוות דעתה של חברתי השופטת חיות. מכלול הנסיבות מלמד בבירור, לטעמי, כי אצל המערערים התעורר חשד מוגבר וכבד שהכספים הושגו תוך עשיית פשע (גניבת כספם של לקוחות הבנק), וכי הם נמנעו מלברר חשדות אלו.
גזר הדין
6. כפי שצוין - בית המשפט המחוזי גזר על רביזדה 7 שנות מאסר בפועל, בניכוי 10 חודשי מעצרו. כמו כן חויב רביזדה בתשלום קנס בשיעור של 2.5 מיליון ש"ח, או 35 חודשי מאסר תמורתו. חברת דור-חן חויבה בתשלום קנס בשיעור של 500,000 ש"ח. על אוהב ציון נגזרו 3.5 שנות מאסר בפועל, בניכוי 5 חודשי מעצרו. כמו כן חויב אוהב ציון בתשלום קנס בשיעור 500,000 ש"ח, או 15 חודשי מאסר תמורתו.
7.
ערעורם של רביזדה, דור-חן ואוהב ציון
על גזר הדין מורכב משני רבדים. ברובד הכללי,
נטען כי בית המשפט המחוזי לא איזן נכונה בין שיקולי הענישה השונים. רביזדה מוסיף
כי בית המשפט המחוזי לא ניכה מעונש המאסר בפועל את מלוא התקופה בה הוא ישב במעצר. ברובד
הפרטני, המערערים העלו טענות שונות כנגד העונשים שנגזרו
עליהם בגין כל אחד משלושת האירועים. יוזכר כי בית המשפט המחוזי הבחין, לצורך קביעת
עונשם של המערערים, בין שלושה אירועים נפרדים: האירוע הראשון והמרכזי עניינו קבלת הכספים שנגנבו מהבנק למסחר, בין היתר תוך זיוף שיקים. האירוע השני עניינו הפעלת בתי הקזינו. האירוע השלישי
עניינו עבירות רבות על
ערעורה של המדינה בתיק זה מתמקד, כאמור, באירוע השלישי, וליתר דיוק: בזיכויים החלקי של רביזדה ושל דור-חן מעבירות מס הכנסה בגין שנות המס 2000-2001. המדינה איננה מערערת על קולת העונש שקבע בית המשפט המחוזי כשלעצמו, אולם ביקשה כי היה ויתקבל ערעורה בנוגע לזיכוי החלקי מעבירות המס באירוע השלישי - יוחמר בהתאם עונשם של רביזדה ושל דור-חן.
88
אקדים ונאמר כי, לאחר בחינת הדברים, לא מצאתי מקום לקבל את הטענות שהעלו המערערים – רביזדה, דור-חן ואוהב ציון - בקשר לחומרת העונש. זאת הן ביחס לטענות ברובד הכללי, והן ביחס לטענות ברובד הפרטני כלפי שלושת האירועים. יחד עם זאת, כפי שפורט לעיל, סברנו שיש להתערב בהכרעת דינו של בית המשפט המחוזי בשני הקשרים: ההרשעה בגין זיוף שיקים (באירוע הראשון), והזיכוי החלקי מעבירות המס (באירוע השלישי). לנוכח שינויים אלו בהכרעת הדין, דעתי היא כי יש להתערב גם ברף הענישה שנגזר על המערערים.
8. תחילה לטענות שנטענו על ידי המערערים ברובד הכללי כנגד גזר הדין.
רביזדה טען כאמור, כי בית המשפט המחוזי לא נתן משקל מספק לאפיק השיקום ולנזק שנגרם לו במישור האזרחי: בעקבות ההליך הפלילי הוצאו לו שומות מס בגובה מאות מיליוני שקלים, וכל רכושו נתפס בחילוט זמני. טענה נוספת נוגעת להימשכות ההליכים, שהרי מאז ביצוע העבירות חלפו למעלה מ-10 שנים. הודגש כי חלוף הזמן לא היה באשמת רביזדה, אלא נבע בעיקר מניסיון להגיע לגישור באמצעות הסדר טיעון. ולבסוף, נטען כי יש לנכות מעונש המאסר בפועל שנגזר על רביזדה כ-15 חודשים נוספים בהם הוא שהה בין כותלי הכלא. אוהב ציון שם אף הוא דגש על התמשכות ההליכים בעניינו, ועל הצורך לִתֵּן משקל גדול יותר לפוטנציאל השיקום שלו ולכך שהוא נעדר עבר פלילי. נטען גם בהקשר זה כי ניתן להסתפק בתקופת המעצר של חמישה חודשים, שהייתה לדבריו אפקטיבית. לטענות אלו מצטרפת, בשינויים המחויבים, גם דור-חן.
בית
המשפט המחוזי עמד בהרחבה על השיקולים השונים הרלבנטיים, הן לשם קביעת מתחם הענישה
ההולם עבור כל אחד משלושת האירועים, והן לשם קביעת העונש המדויק בתוך המתחם. לצורך
כך נבחנו הערכים המוגנים ומידת הפגיעה בהם, הנסיבות הקשורות בביצוע העבירות,
והנסיבות שאינן קשורות בביצוע העבירות – הכול כמצוות המחוקק במסגרת
89
שאלת ניכוי תקופת המעצר מעונשו של רביזדה ראויה להתייחסות עצמאית. כאמור, בית המשפט המחוזי ניכה מעונשו של רביזדה 10 חודשים. זאת כנגד התקופה בה היה עצור, מיום 26.4.2002 ועד ליום 25.2.2003. טוענת הסנגוריה שיש לנכות מהעונש תקופה נוספת בת כ-15 חודשים: רביזדה שהה במעצר 9 חודשים (מיום 3.9.2005 ועד ליום 12.6.2006), לאחר שביקש להחזיר לו את הערבויות שהופקדו כתנאי לשחרורו. כמו כן שהה רביזדה במאסר 5.5 חודשים (מיום 12.6.2006 ועד ליום 31.12.2006), כחלק מריצוי עונש שנגזר עליו בתיק אחר. אולם בשל טעות מנהלית הוא סווג בסטטוס של עציר, שתנאיו בכלא גרועים מאלו של אסיר. על הרקע הזה נטען כי יש לנכות מעונש המאסר בפועל שנגזר על רביזדה גם שתי תקופות אלו, בסך של כ-14.5 חודשים, ולא רק את עשרת החודשים שניכה בית המשפט המחוזי.
אין בידי לקבל טענה זו. ככלל, הנוהג הוא שבהעדר נימוקים חריגים ביותר – על בית המשפט להביא בחשבון את ימי המעצר. נוהג זה מהווה אחד משיקולי הענישה, שאותם על בית המשפט לקחת בחשבון (ראו למשל רע"פ 6050/11 רישק נ' מדינת ישראל (5.9.2011)). אלא שבמקרה דנא, אין מחלוקת על כך שפרק הזמן שבין ספטמבר 2005 לסוף שנת 2006 נחשב גם כתקופת מאסר שנגזרה על רביזדה במסגרת תיקים אחרים. יש להוסיף כי, בכל הנוגע לחלקה הראשון של התקופה (ספטמבר 2005 עד יוני 2006), רביזדה הוא שביקש להימצא במעצר בשל חוסר יכולתו להפקיד את הערבויות שנדרשו. למעלה מכך, כשלושה חודשים מתוך תקופה זו כבר נוכו מעונשו של רביזדה בתיק אחר (ת"פ 40198/05). בחלקה השני של התקופה נפלה, כפי הנטען, טעות מנהלית בקשר לסיווג מעמדו של רביזדה. כמובן, בהנחה שכך הם פני הדברים, אינני מקל ראש בהשלכות הנטענות שיש לטעות כזו. ברם בה בעת לא מצאתי, על רקע כלל הנסיבות שפורטו, כי שגה בית המשפט המחוזי כאשר קבע שאין לנכות ימים אלו מתקופת המאסר שנגזרה על רביזדה בתיק דנא. מסקנה זו מקובלת עלי, ולא מצאתי מקום להתערב בה.
דעתי היא, אפוא, שאין בכל הטענות הכלליות כשלעצמן כדי להביא להתערבות בעונשים שנגזרו על המערערים. עתה יפורטו שיקולי הענישה הראויים בעניינם של המערערים, ומדוע לגישתי העונשים שנקבעו על ידי בית המשפט המחוזי מהווים עמדת פתיחה נכונה. במסגרת זאת אתייחס גם לטענות המערערים אשר עוסקות בעונש שנגזר על כל אחד מהם בכל אחד משלושת האירועים. בד בבד, לנוכח שינוי הדברים בהכרעת הדין – זיכוי חלקי באירוע הראשון והרשעה נוספת באירוע השלישי - מוטל על בית המשפט לבצע הערכה מחודשת של העונש הראוי באירועים אלו. לכל ההיבטים הללו אתייחס כעת.
90
9. האירוע הראשון עוסק, כאמור, בקבלת הכספים שנגנבו מן הבנק למסחר. הוא כולל את האישום השלישי (רביזדה ואוהב ציון) והאישום החמישי (רביזדה בלבד).
באשר לאישום השלישי, נקבע בהכרעת הדין כי רביזדה ואוהב ציון נהגו לתת אשראי בריבית לעופר מקסימוב, אחיה של אתי אלון, אשר צבר הפסדי עתק בהימורים. לשם כיסוי החובות קיבלו המערערים כספים שנגנבו מהבנק למסחר: רביזדה - כ-144 מיליון ש"ח, ואוהב ציון - כ-48 מיליון ש"ח. רביזדה ואוהב ציון קיבלו את הכספים תוך עצימת עיניים, ונמנעו מלברר את החשד שמדובר בכספים גנובים. חלק מהכספים הגיעו לידי המערערים בהעברות בנקאיות (מיליון ש"ח לרביזדה וכ-12 מיליון ש"ח לאוהב ציון), והיתר באמצעות 27 שיקים בנקאיים: אתי אלון הנפיקה את השיקים והחתימה עליהם במרמה את מנהליה. רביזדה ואוהב ציון קיבלו את השיקים, זייפו על גביהם חתימות היסב והפקידו אותם בחשבונות הבנק שבשליטתם. בשל כך הורשעו השניים בקבלת דבר שהושג פשע; זיוף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר בנסיבות מחמירות; שימוש במסמך מזויף; וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות.
באשר לאישום החמישי, נקבע כי אדם בשם בסון העביר לרביזדה 90 שיקים מחשבונו בבנק הפועלים. השיקים היו חתומים, בעוד שסכום השיק ושם המוטב היו חסרים. רביזדה הנחה את אחד מעובדיו להוסיף על גבי השיקים את שם המוטב ולחתום חתימת הסב מזויפת, והפקיד את השיקים בחשבונות בנק שבניהולו. הסכום הכולל של השיקים שהוצאו באופן זה אינו נופל מ-23 מיליון ש"ח. לנוכח זאת הורשע רביזדה בזיוף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר בנסיבות מחמירות; שימוש במסמך מזויף; וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות.
91
בגין האירוע הראשון כולו נגזרו על רביזדה 4 שנות מאסר בפועל וקנס בסך 1.5 מיליון ש"ח, ועל אוהב ציון - שנתיים מאסר בפועל וקנס בסך 400 אלף ש"ח. טוענים המערערים כי הם לא יזמו את הפעילות העבריינית של גניבת הכספים, ואף לא ידעו בבירור מה מקור הכספים – אלא לכל היותר עצמו עיניים ונמנעו מלברר את החשדות שעלו בליבם. כמובן, צודקים המערערים בהצביעם על כך שהם לא הורשעו בגניבת הכספים. ברם אף העבירות בהן הורשעו, בסופו של יום, הן חמורות. כפי שנקבע בבית המשפט המחוזי, ופורט בהרחבה לעיל מבחינה עובדתית, רמת החשד של המערערים ביחס למקור הכספים הייתה ברמה גבוהה ביותר. חרף זאת בחרו המערערים לעצום פעם אחר פעם את עיניהם, באופן שאפשר להם לקבל סכומי כסף גבוהים ביותר של עשרות מיליוני שקלים. חלק ניכר מן הכספים אף הגיע לידי המערערים תוך זיוף חתימות הסב על-גבי שיקים בנקאיים. טיב העבירות, משך הזמן בו נעשו, והיקף הכספים – כל אלו מצביעים על מידת החומרה הרבה של המעשים.
לא בכדי קבע המחוקק כי העונש המירבי בגין קבלת נכסים שהושגו בפשע עומד על שבע שנים, דהיינו שמדובר בפשע בפני עצמו. החומרה של עבירה זו אף באה לידי ביטוי בפסיקה שקבעה כי לעיתים היא איננה נופלת מחומרת העבירה המקורית (ראו למשל ע"פ 384/80 מדינת ישראל נ' לוי, פ"ד ל"ה(1) 589 (1980)). כפי שנקבע בהכרעת הדין, האירוע הראשון משקף הקמת מפעל משגשג לקבלת רכוש גנוב באורח שיטתי בסכומים אדירים. דומה כי הקלה בעונש תפגע בערך החברתי של מאבק נגד עבירות רכוש. לולא השיקולים לקולא, ובראשם הימשכות ההליכים, נראה כי אף היה מקום להטיל עונשים חמורים יותר. מכל מקום, אין בידי לקבל את טענות המערערים בכל הנוגע לחומרת העונש שנגזר עליהם בגין האירוע הראשון.
בד בבד, כמפורט לעיל, ערעורו של רביזדה התקבל בחלקו בכל הנוגע לאישום החמישי. באשר לאישום זה, הכרענו כי יש לקבל את גישת הסנגוריה באופן חלקי ולקבוע כי רביזדה רשאי היה להשלים את הפרטים החסרים על גבי השיקים שמסר לו בסון. בשל כך ניתן להרשיע את רביזדה בזיוף מסמך ובשימוש במסמך מזויף בלבד, ויש לזכותו מעבירה של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות. מהי ההשלכה שיש לכך על קביעת עונשו של רביזדה? בית המשפט המחוזי גזר את עונשו של רביזדה בגין האירוע הראשון כולו, אשר כולל הן את האישום השלישי - קבלת הכספים שנגנבו מן הבנק למסחר, תוך זיוף חתימות ההיסב על שיקים; והן את האישום החמישי – הוספת שמות המוטבים וחתימות היסב על גבי השיקים שהתקבלו מבסון. הודגש בפסק דינו של בית המשפט המחוזי כי האישום השלישי הוא האישום העיקרי מבין השניים, וכך גם עולה מנסיבות העניין (למשל היקף הכספים לגביהם בוצעו העבירות). יש להוסיף כי גם באשר לאישום החמישי לא הורינו על זיכויו המלא של רביזדה, כי אם על הרשעתו בעבירות שחומרתן פחותה. מכלול הדברים הביאני למסקנה כי, על רקע הזיכוי החלקי של רביזדה מהאירוע הראשון במסגרת הערעור ובהתחשב במכלול ההרשעה באירוע זה, יש להפחית את העונש בפועל שנגזר על רביזדה בגין אירוע זה ב-3 חודשים. יתר רכיבי גזר הדין, לרבות הקנס ותמורתו, יעמדו בעינם.
92
10. האירוע השני עניינו, כאמור, הפעלת בתי ההימורים בליפתא ובמבשרת ציון. הוא כולל את האישום הראשון (לגבי רביזדה) והאישום השני (לגבי אוהב ציון). עונשם של כל אחד מהנאשמים הועמד על 6 חודשי מאסר בפועל, בחופף ליתר העונשים, וכן קנס בסך 100,000 ש"ח. נטען בערעור כי עונש זה משקף החמרה יתירה עם רביזדה, אשר – כך נטען - לא היה השותף הדומיננטי בהפעלת הקזינו. לאחר בחינת הדברים באתי לכלל מסקנה כי יש לדחות את הערעור אף בנקודה זו.
העיסוק בהימורים כשלעצמו איננו בעל תרומה חברתית משמעותית, בלשון המעטה. תוזכר בהקשר זה עמדת המשפט העברי, לפיה המשחקים בקוביה ומפריחי יונים (מהמרים מסוגים שונים) – פסולים לעדות. ומסביר את הדברים רב ששת: "לפי שאין עסוקין ביישובו של עולם" (סנהדרין כד, ב). לכך יש להוסיף את החשש הממשי מפני התמכרות של משתתף למשחקי המזל, התמכרות שעלולה לגרור אותו לסחרור כלכלי עד כדי אובדן כל נכסיו. הנזקים שנגרמים מכך פוגעים לא רק במהמר, אלא גם בסביבתו הקרובה ואף במעגלים משפחתיים וחברתיים רחבים יותר. עינינו הרואות את שהתרחש בתיק שלפנינו, אשר תחילתו במעשי ההימורים של עופר מקסימוב וסופו במעילת ענק במאות מיליוני שקלים אשר גרמה נזקים כבדים לחוסכים רבים. מכאן שיש להטיל עונש ממשי על אלו שמחזיקים ומנהלים בתי הימורים בלתי חוקיים.
קונקרטית, יוזכר כי בית המשפט המחוזי מצא שרביזדה היה שותף מלא בקזינו והיה מעורב עד צוואר בניהולו. רביזדה הוציא כספים לשם מימון פעילות הקזינו, קיבל לידיו את הרווחים, ועמד בקשר רציף ויומיומי עם בעלי התפקידים בקזינו. רביזדה היה בעל השליטה בקזינו ומופקד על ניהולו הכללי של המקום, בין אם לבדו ובין אם ביחד עם אחרים (עמ' 103-107). בקביעות אלו לא מצאנו מקום להתערב במסגרת הערעור על הכרעת הדין. משאלו הם פני הדברים, אף לא מצאתי עילה להתערב לקולא בגזר דינו של בית המשפט המחוזי בכל הנוגע להרשעה זו. עיון בגזר הדין מלמד כי בית המשפט המחוזי שקל, במסגרת מלאכת הענישה, הן את הערך החברתי שנפגע ממעשיהם של המערערים והן את נסיבות המעשה והעושה. כך, בית המשפט המחוזי עמד על כך שחומר הראיות התמקד בהחזקת בית קזינו אחד (לכל מערער), מבלי שהובאו ראיות ממשיות באשר לרווח אשר הופק על-ידי מי מבין הנאשמים. כך או כך, התוצאה אליה הגיע בית המשפט המחוזי הולמת את נסיבות התיק ואיננה מגלה עילה להתערבות ערכאת הערעור.
11. האירוע השלישי עניינו עבירות המס והלבנת ההון שביצעו הנאשמים. אירוע זה כולל את האישום השמיני (לגבי רביזדה ואוהב ציון), אישומים 9-10 (לגבי רביזדה ודור-חן) ואישומים 11-12 (לגבי אוהב ציון).
93
במסגרת
האישום השמיני, נקבע כי הנאשמים עשו פעולה ברכוש אסור שמקורו בעבירות שבוצעו על
ידם ועל ידי אתי אלון. השניים ביצעו ברכוש האסור פעולות רבות ובהן קניית רכוש,
פעולות בנקאיות וערבוב עם רכוש אחר. בשל כך הם הורשעו בעבירה לפי סעיף
במסגרת אישומים 9-10 יוחסו לרביזדה ולדור-חן – החברה שבשליטתו - עבירות מס רבות. באשר למס הכנסה, נטען כי רביזדה פעל משנת 1999 ועד לאמצע שנת 2002 בכוונה לרמות את פקיד השומה ולהתחמק מתשלום מס. בהכרעת הדין נקבעה נקודת המוצא לחישוב ההכנסה החייבת של רביזדה והחברות שבשליטתו בתקופה הרלבנטית - כ-4.8 מיליארד ש"ח, סכום שמשקף את סך כניסות הכספים לחשבונות הבנק שבשליטת רביזדה. בית המשפט המחוזי קבע כי ניתן להרשיע את רביזדה רק בעבירות הנוגעות לשנות המס 1999-2000, משום שלא היה סיפק בידיו להגיש דו"חות עבור השנים 2001-2002. לפיכך הורשעו רביזדה ודור-חן בשתי עבירות של הכנה וקיום פנקסי חשבונות ורשומות כוזבים, ובשתי עבירות של שימוש במרמה, עורמה ותחבולה. באשר למע"מ, נקבע שרביזדה לא שילם מע"מ בסכום של כ-34 מיליון ש"ח. לפיכך הורשעו רביזדה ודור-חן באי-הוצאת חשבוניות; 44 עבירות של מסירת דו"חות תקופתיים הכוללים ידיעות כוזבות; 8 עבירות של מסירת דו"חות תקופתיים הכוללים ידיעות לא נכונות; 5 עבירות של שימוש בכל מרמה או תחבולה במטרה להתחמק או להשתמט ממס; ו-5 עבירות של אי ניהול פנקסי חשבונות או רשומות אחרות שהיה עליו לנהל.
במסגרת
אישומים 11-12 יוחסו לאוהב ציון עבירות שונות על
94
בית המשפט המחוזי קבע כי מתחם הענישה בגין כל העבירות המתוארות, בכל הנוגע לרביזדה, נע בין 3 ל-5 שנות מאסר בפועל, וקנס של 1-2 מיליון ש"ח. עונשו של רביזדה הועמד על 3 שנות מאסר בפועל וקנס בסך מיליון ש"ח (או 15 חודשי מאסר תמורתו). על החברות בשליטת רביזדה הוטל קנס בגובה 500,000 ש"ח. בכל הנוגע לאוהב ציון נע מתחום הענישה בין 2 ל-4 שנות מאסר בפועל, וקנס בגובה 300-600 אלף ש"ח. עונשו של אוהב ציון הועמד על שנה וחצי מאסר בפועל וקנס בסך 100,000 ש"ח (או 3 חודשי מאסר תמורתו).
בית המשפט המחוזי עמד, ובצדק, על כך שעבירות המס והעבירה שעניינה עשיית פעולה ברכוש אסור פוגעות בציבור הרחב בכמה רבדים. הן גורמות נזק לתפקוד הכלכלי התקין של המשק, מקטינות את הכנסות הממשלה, ומכרסמות תחת הערכים החשובים של גביית מס אמת ונשיאה שוויונית בנטל. מעשיהם של המערערים, כפי שנקבע בהכרעת הדין, משקפים פגיעה חמורה זו. השניים נמנעו במכוון במשך שנים מלהגיש דו"חות כדין לרשויות המס, תוך העלמה של הכנסות בסכומים גבוהים ביותר, ועשו פעולות ברכוש אסור – הכול בהיקף של מיליונים רבים של שקלים.
כאמור, ערעורו של אוהב ציון על הכרעת הדין ביחס לאישומים אלו – נדחה. בד בבד, במסגרת ההליך שבפנינו קבענו כי יש לקבל את ערעור המדינה ולהרשיע את רביזדה ודור-חן בעבירות המתוארות באישום התשיעי ביחס לכל התקופה, דהיינו גם באשר לשנים 2001-2002. זאת לנוכח התנהגותו של רביזדה בשלב הרישום הראשוני של הפעולות בעסק ובשילוב עם כוונתו הפלילית. תוצאה זו אליה הגענו בהכרעת הדין מחייבת לגישתי גם להחמיר בעונשם של רביזדה ושל דור-חן באורח משמעותי. בהתחשב במכלול הנתונים, לרבות טיב הערך החברתי שנפגע ומידת הפגיעה בו כפי שנקבעה במסגרת הערעור, דעתי היא כי יש להוסיף על העונש שנגזר על רביזדה 12 חודשי מאסר בפועל, וביחס לדור-חן יש להכפיל את שיעור הקנס ולהעמידו על סך של 1,000,000 ש"ח.
12. באורח כללי נאמר, אפוא, כי בהתחשב בחומרת המעשים, היקפם ושיטתיותם; הנזק שנגרם כתוצאה מן המעשים; והשיקולים השונים לקולא – עונשי המאסר והקנסות שהוטלו על כל אחד מן המערערים אינם מחמירים, בוודאי לא במידה שהייתה עשויה להצדיק התערבות של ערכאת הערעור.
כפי שציין בית המשפט המחוזי, מעשיהם של אוהב ציון ורביזדה (והחברות שבשליטתו) ניתנים לחלוקה משולשת: קבלת הכספים שהושגו בפשע, הפעלת בתי הקזינו, ועבירות מס והלבנת הון. באשר לראשון, המערערים היוו חוליה מרכזית בהשלמת מעשה הגניבה מהבנק למסחר – גם אם לא באופן שמצדיק את הרשעתם כשותפים למעשה. לאמור: המערערים לא גנבו את הכספים, אבל קבלת כספים גנובים בהיקף כה משמעותי – 144 מיליון ש"ח (רביזדה) ו-48 מיליון ש"ח (אוהב ציון) – היא אישום כבד-משקל העומד בפני עצמו. אכן, דין פרוטה כדין מאה בכל הקשור להרשעה. אך לא כן הדברים באשר לגזר הדין. זאת כדי לשמור על עיקרון השוויון, דהיינו: הבחנה בין שונים, על פי נסיבות המעשה והיקפו, וכן כדי לוודא שהעונש יהיה הולם וראוי. בראייה זו, עונש של ארבע שנות מאסר (רביזדה) או שנתיים (אוהב ציון) איננו חמור. באשר לאירוע השני, מדובר בניהול עסק בעל אופי שלילי ופלילי מובהק. מעשים אלו גרמו פגיעה ממשית למשתתפים ולציבור הרחב. ולבסוף, אי-דיווח ראוי למס הכנסה ולמע"מ, ובמיוחד לנוכח כמות הכספים המדוברת – פוגע באורח קשה וברור בהכנסות המדינה, אשר ככלל נועדו להשגת יעדים חברתיים ולאומיים.
ראיית מכלול הדברים מצדיקה, אפוא, את התוצאה העקרונית אליה הגיע בית המשפט המחוזי. בד בבד, כאמור, חלק מהכרעת הדין שוּנה במסגרת הערעור שלפנינו. בהתחשב בכל זאת הגעתי לכלל מסקנה כי יש להוסיף על עונשם של המערערים כדלקמן: עונש המאסר בפועל של רביזדה יוארך ב-9 חודשים, דהיינו תחת התקופה של 7 שנות מאסר בפועל הוא ירצה תקופה של 7 שנים ו-9 חודשי מאסר. הקנס שהוטל על דור-חן יוגדל ל-1,000,000 ש"ח. יתר רכיבי גזר הדין ביחס לכל הנאשמים יעמדו בעינם.
ש ו פ ט
הוחלט פה אחד לדחות את הערעור בע"פ
5529/12 ואת רוב הערעור בע"פ 5957/12, למעט בכל הנוגע לאישום החמישי לגביו
הוחלט לזכות את רביזדה באופן חלקי מהעבירות על פי סעיף
סיכומם של דברים – הוחלט כי אל עונש המאסר בפועל בן שבע השנים שהטיל בית המשפט קמא על רביזדה יתווספו תשעה חודשי מאסר בפועל ואל העונש שהושת על דור-חן יתווסף קנס בסך 500,000 ש"ח. העונש שהוטל על אוהב ציון יעמוד בעינו. כמו כן יעמדו בעינם כל יתר העונשים שגזר בית המשפט המחוזי על רביזדה ודור-חן.
ניתן היום, ט"ז בחשון התשע"ה (9.11.2014).
ש ו פ ט ת ש ו פ ט ש ו פ ט
_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 12055290_v20.doc גק
מרכז מידע, טל' 077-2703333 ; אתר אינטרנט,
